专利差异点
著作权与专利权的区别是什么?著作权与专利权相比,保护对象、保护条件、产生的程序、适用领域都存在不同。下面来看看著作权与专利权的不同点。著作权与专利权的不同点著作权,分为著作人格权与著作财产权。其中著作人格权的内涵包括了公开发表权、姓名表示权及禁止他人以扭曲、变更方式,利用著作损害著作人名誉的权利。著作财产权是无形的财产权,是基于人类智识所产生之权利,故属知识产权之一种,包括重制权、公开口述权、公开播送权、公开上映权、公开演出权、公开传输权、公开展示权、改作权、散布权、出租权等等。著作权要保障的是思想的表达形式,而不是保护思想本身,在保障私人之财产权利益的同时,须兼顾文明之累积与知识之传播,算法、数学方法、技术或机器的设计均不属著作权所要保障的对象。专利权(PatentRight),简称专利,是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。我国于1984年公布专利法,1985年公布该法的实施细则,对有关事项作了具体规定。(1)两者的保护对象不同著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。专利权则不同,专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造,它抛开表达形式而深入到技术方案本身。(2)两者的保护条件不同著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是独创性与首创性即两者保护条件的差异。(3)两种权利产生程序不同世界上绝大多数国家的著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。(4)两者的适用领域不同著作权保护的作品主要涉及文学、艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。
2、实用新型专利和发明专利的区别是什么?
发明专利跟实用新型专利主要几个不同点
保护对象不同
简单来说,发明专利可以保护方法、系统、成分、工艺...等没有固定形状的技术,也可以保护设备、装置、结构...等有固定形状的技术。实用新型专利只能保护设备、装置、结构...等有固定形状的,换言之,方法、系统(纯软件的系统)、成分、工艺....等不能够申请实用新型专利。
审查过程不同
发明专利在审查过程中需要进行实质审查(可以理解为与现有技术的技术比对),实用新型专利在审查过程中不需要进行实质审查。意即,实用新型专利在审查过程中不会进行严格的技术比对审查,只要文件格式符合规定,技术内容不是明显抄袭现有技术基本上都不会有太大问题。另外,因为发明专利需要进行实质所以审查期比较长,但相对的因为发明专利经过实质审查,所以授权之后权利稳定性比较好;实用新型专利不需进行实质审查,所以审查期比较短,但实用新型专利授权之后的权利稳定性比发明专利差。
审查标准不同
根据专利法规定,发明专利的创造性要满足突出的实质性特点和显著的进步;实用新型专利的创造性只要满足实质性特点和进步。从文字上来看,两者差别在突出的及显著的,但实际上突不突出、显不显著不是自己说了算,这个就是从业人员的辛酸了。
很多人都误解的发明专利跟实用新型专利,认为以前从来没出现过的才能申请发明专利,在别人基础上改良的只能申请实用新型,这个其实是个很严重的误区,虽然说两者在创造性判断上有差异,但是申请发明或实用新型专利跟是否曾经出现过没有太直接的关系。
另外申请发明专利或实用新型专利,在满足申请对象的条件下,还得考虑技术公开的问题、产品生命周期的问题,不是简单的根据有没有人做过来考虑申请专利的类型。
3、商标与专利的相同点与不同点有哪些?
商标申请中,最常见到的商标驳回原因之一就是商标近似,那么如何判定商标是否近似呢,今天企盈小编就给大家讲讲关于组合商标近似判定规则吧,希望可以帮助到大家。
一、什么是组合商标
组合商标是指用“文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色”六要素中任何两种或两种以上的要素组合而成的商标。比如,肯德基的商标就是由字母和图形还有颜色组合在一起的组合商标。
二、组合商标的近似判定规则
对于由文字、图形、字母、数字、三维标志和颜色组合而成的组合商标来说,商标局通常会将其拆开并分别审查。只要有一个元素和别人商标中的元素构成相同或近似,则该组合商标将被驳回。
三、组合商标的近似判定方法
(1)商标汉字部分相同或近似,易使相关公众对商品或服务的来源产生混淆,商标会被判定为近似商标。
(2)商标外文、字母、数字部分相同或近似,易使相关公众对商品或服务的来源产生混淆的,商标会被判定为近似商标。
但如果商标的整体含义、外观与在先商标有明显区别,不易使公众对商品或服务来源产生混淆的,商标不会被判定为近似商标。
(3)商标的中文与其他不同语种文字的主要含义相同或基本相同, 易使公众对商品或服务来源产生混淆的,商标会被判定为近似商标。
(4)商标图形部分近似,易使公众对商品或服务的来源产生混淆的,商标会被判定为近似商标。
(5)商标文字、图形不同,但排列组合方式或者描述的事物基本相同,易使公众对商品或服务的来源产生混淆的,商标会被判定为近似商标。
希望大家能充分get到商标局判定组合商标是否近似的规则,在今后设计商标时能学以致用,从而提高商标的注册成功率!
4、国内外专利有哪些明显的差异
申请号是在提出专利申请,被受理了以后给予的编号,这是该专利申请还没有正式开始审查,以后能不能授权还不一定;专利号是经过审查合格以后被授予了专利权时给予的编号就像你参加考试给你的准考号和考下来以后的证书号的区别一样
5、技术专利与实用新型专利的差别
法律分析:发明专利和实用新型专利的区别在于:
1、保护客体不同:发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适用于实用的新的技术方案。
2、保护期限不同:实用新型专利的保护期限为10年,发明专利的保护期限为20年,都是从申请日起算的。
3、创造性要求不同:发明专利需要具备“突出的实质性特点和显著的进步”,而实用新型专利只需要具备“实质性特点和进步”,其创造性水平要求比发明低很多。
4、审批程序不同:实用新型只进行形式审查,而对发明专利除了形式审查之外,还需要进行实质审查,因此,授权的时间也更长。
法律依据:《中华人民共和国专利法》
第十一条 发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。 外观设计专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。
第四十二条
发明专利权的期限为二十年,实用新型专利权和外观设计专利权的期限为十年,均自申请日起计算。
6、著作权与专利权的不同点有哪些
著作权与专利权的不同点有哪些,著作权与专利权相比,保护对象、保护条件、产生的程序、适用领域都存在不同。那么著作权与专利权的不同点有哪些?著作权与专利权的不同点如果大家需要专业的专利服务,八戒知识产权帮您支招!八戒知识产权知识产权业务发展迅速,专注商标、专利、版权、域名等知识产权业务方向,八戒知识产权专利申请,专利转让代理服务受业内认可,您有专利转让,专利申请的交易的需求,就赶快咨询八戒知识产权客服。著作权与专利权的不同点有哪些(1)两者的保护对象不同著作权所保护的并非作品的思想内容,而是表达该思想内容的具体形式。专利权则不同,专利法所保护的是具有新颖性、创造性、实用性的发明创造,它抛开表达形式而深入到技术方案本身。(2)两者的保护条件不同著作权并不要求保护的作品是首创的,而只要求它是独创的。而对于同一内容的发明,专利权只授予先申请人。这是独创性与首创性即两者保护条件的差异。(3)两种权利产生程序不同世界上绝大多数国家的著作权均伴随着作品的创作完成而自动产生,无须履行任何注册登记手续。而相同内容的几项发明创造只能授予一项专利,排斥了其他有相同创造成果的人享有相同权利的可能性,所以必须采取国家行政授权的方法确定权利人。专利权的产生需要专利机关的特别授权,经过申请、审查、批准、公告,颁发专利证书等程序才能产生。(4)两者的适用领域不同著作权保护的作品主要涉及文学、艺术领域。而专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。著作权与专利权的不同点有哪些?