软件著作权实用新型
1、软件专利可以申请实用新型吗?
看专利法第二条:发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。
实用新型专利只保护产品,该产品应当是经过工业方法制造的、占据一定空间的实体。一切方法(包括产品的用途)以及未经人工制造的自然存在的物品不属于实用新型专利的保护客体。
发明针对的对象是 产品、方法、或者方法的改进,所以,申请实用新型的产品可以申请方法(如果创造性够的话),但是软件算不上产品(没有形状结构,摸不着,不是实体),所以软件只能申请方法,也就是只能申请发明了。
2、软件著作权可以申请专利吗
软件著作权不能申请专利,根据《中华人民共和国专利法》第二条,该法所保护的发明创造是指发明、实用新型和外观设计,软件著作权显然不在其包含的范围内。
【法律依据】
《中华人民共和国专利法》第二条本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的整体或者局部的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
3、软著和专利有什么区别
一、软著和专利有什么区别
1、软著和专利的区别如下:
(1)定义不同。软件著作权是指软件的开发者或者其他权利人依据有关著作权法律的规定灶戚,对于软件作品所享有的各项专有权利。专利是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件。
(2)保护的形式不同。软著是对作品的外在表现形式进行保护;专利是对技术的功能、性能等隐粗陵进行保护。
(3)获取的难度不同。软件著作权基本是100%可以通过的。专利采取审查制,必须满足专利授权的条件才行。
2、法律依据:《中华人民共和国专利法》第二十二条
授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。
新颖性,是指该发明或者实用新型不属于现有技术;也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请,并记载在申请日以后公布的专利申凳神请文件或者公告的专利文件中。
创造性,是指与现有技术相比,该发明具有突出的实质性特点和显著的进步,该实用新型具有实质性特点和进步。
实用性,是指该发明或者实用新型能够制造或者使用,并且能够产生积极效果。
本法所称现有技术,是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。
二、申请专利的程序步骤是什么
申请专利的程序步骤如下:
1、申请。申请人按照规定提交申请材料;
2、受理和缴费。向国家知识产权局受理申请,当事人缴纳专利申请费;
3、初审。国家知识产权局受理后进行初步审查;
4、提前公布。初步审查后即行公布;
5、实质审查。国家知识产权局根据申请人的请求进行实质审查;
6、授权登记。审查通过后,授权发给发明专利证书,同时予以登记和公告。
4、发明、实用新型与软著的区别是什么?
你好,发明专利和实用新型专利的根本区别 发明 专利法所称发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。
(1)发明是一项新的技术方案 技术方案是指运用自然规律解决人类生产、生活中某一特定技术问题的具体构思,是利用自然规律、自然力使之产生一定效果的方案。技术方案一般由若干技术特征组成。例如产品技术方案的技术特征可以是零件、部件、材料、器具、设备、装置的形状、结构、成分、尺寸等等;方法技术方案的技术特征可以是工艺、步骤、过程,所涉及的时间、温度、压力以及所采用的设备和工具等等。各个技术特征之间的相互关系也是技术特征。
(2)发明分为产品发明和方法发明两大类型 产品发明包括所有由人创造出来的物品做出的发明。 方法发明包括所有利用自然规律的方法,又可以分为制造方法和操作使用方法两种类型,例如对加工方法、制造方法、测试方法或产品使用方法等所做出的发明。 专利法保护的发明也可以是对现有产品或方法的改进。绝大多数发明都是对 现有技术的改进,例如对某些技术特征进行新的组合,对某些技
术特征进行新的选择等,只要这些组合或选择产生了新的技术效果,就是可以获得专利保护的发明。 实用新型 专利法所称实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。 实用新型与发明的相同之处在于,实用新型也必须是一种技术方案,而不能 是抽象的概念或者理论表述。实用新型与发明的不同之处在于,第一,实用新型只限于具有一定形状的产品,不能是一种方法,例如生产方法、试验方法、处理方法和应用方法等,也不能是没有固定形状的产品,如药品、化学物质、水泥等;
第二,对实用新型的创造性要求不太高,而实用性较强。 《专利法实施细则》第二条规定:“专利法所称的发明是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。”它是指通过发明人的构思,利用自然规律创造出的针对各种技术问题的新的解决方案。
《专利法实施细则》第二条还规定:“专利法所称的实用新型是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案”,也就是说,实用新型专利是对机器、设备、装置、用具或器件的形状、构造或其结合提出新的方案,并且该新的方案能够在工业上制造出具有实用价值或实际用途的产品。 实用新型专利同发明专利相比,
一是实用新型与形状有关,保护范围窄;
二是发明具备“突出的实质性特点和显著的进步”的条件,而实用新型只需“实质性特点和显著的进步”的条件。实用新型的创造性水平要求比发明低,因此,有人把实用新型专利称为“小发明”专利,把取得专利的实用新型称为“小专利”。《专利法》对实用新型的专利申请规定了比发明专利简化的审批程序。在收费方面,申请实用新型专利应缴纳的各种费用比申请发明专利应缴纳的各种费用低,实用新型专利的保护期限比发明专利的保护期限短。
一、取得保护的方式不同
著作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受著作权保护,而商标权则不同,凡与已注册的同类或类似商品的商标相同或类似的商品标志,依照各国商标法往往不能取得专用权。而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要求“首创性”。
二、权利客体范畴不同
著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利;商标权保护注册商标。著作权客体较专利权、商标权广泛得多。
三、权利的内容不同
著作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。著作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权、商标权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。
四、权利的排他性不同
只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的著作权。相比之下,专利权、商标权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。未经商标权人的许可,他人不得在同一商品或者类似的商品上使用与注册商标相同、相似的商标。
五、权利受保护的期限不同
著作权中的财产权的保护期限一般为作者有生之年加死后50年:发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年,注册商标的有效期为10年,期满可续展10年,续展的次数不限,希望能帮助到你望采纳
5、软件著作权专利
软件著作权申请专利的方式:申请人提供专利申请书、说明书及其摘要和权利要求书等文件,向国务院专利行政部门提出申请即可。如国务院专利行政部门经过初步审查以及实质审查,认定符合要求的,会发给发明专利证书。
【法律依据】
2021年6月1日生效的《中华人民共和国专利法》第二十六条
申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。
第三十四条
国务院专利行政部门收到发明专利申请后,经初步审查认为符合本法要求的,自申请日起满十八个月,即行公布。国务院专利行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。
第三十五条
发明专利申请自申请日起三年内,国务院专利行政部门可以根据申请人随时提出的请求,对其申请进行实质审查;申请人无正当理由逾期不请求实质审查的,该申请即被视为撤回。
第三十九条
发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的,由国务院专利行政部门作出授予发明专利权的决定,发给发明专利证书,同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。
6、“5项实用新型专利、软件著作权”是指什么意思?
实用新型专利和软件著作权,都是包含在知识产权里;
那么什么样的专利可以申请发明?什么样的专利可以申请实用新型?
其实发明是对产品、方法或者改进所提出的技术方案,实用新型是对产品的形状、构造或者其结合所提出实用的新的技术方案,发明的保护客体可以是产品或方法,实用新型的保护客体是产品形状,构造,即方法工艺类的技术、配方之类的只能申请发明专利无法申请实用新型,产品结构类技术可以申请实用新型也可申请发明专利,但发明相对于实用新型的创造性要求更高。
著作权与专利和商标最大的不同在于专利、商标需要提出审批经过审批之后获得权利,而著作权是自动产生,从这个作品完成那一刻起即拥有相关权利