技术专利版权
商标:是一个专门的法律术语,品牌或品牌的一部分在政府有关部门依法注册后,称为“商标”,是用来区别一个经营者的品牌或服务和其他经营者的商品或服务的标记。我国商标法规定,经商标局核准注册的商标,包括商品商标、服务商标和集体商标、证明商标,商标注册人享有商标专用权,受法律保护。
版权:亦称“著作权”,符号:©。指作者或其他人(包括法人)依法对某一著作物享受的权利。
根据规定,作者享受下列权利:
(1)以本名、化名或以不署名的方式发表作品;
(2)保护作品的完整性;
(3)修改已经发表的作品;
(4)因观点改变或其他正当理由声明收回已经发表的作品,但应适当赔偿出版单位损失;
(5)通过合法途径,以出版、复制、播放、表演、展览、摄制片、翻译或改编等形式使用作品;
(6)因他人使用作品而获得经济报酬。上述权利受到侵犯,作者或其他版权所有者有权要求停止侵权行为和赔偿损失。
专利:从字面上是指专有的权利和利益。
“专利”一词来源于拉丁语Litterae patentes,意为公开的信件或公共文献,是中世纪的君主用来颁布某种特权的证明,后来指英国国王亲自签署的独占权利证书。在现代,专利一般是由政府机关或者代表若干国家的区域性组织根据申请而颁发的一种文件,这种文件记载了发明创造的内容,并且在一定时期内产生这样一种法律状态,即获得专利的发明创造在一般情况下他人只有经专利权人许可才能予以实施。
专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。
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2、怎么申请版权专利
版权和专利不一样的,版权针对的是作品类,专利针对的是产品类,个人想要申请的话比较有难度,需要提供专利技术交底书等材料,可以找专业机构(亚太知识产权)帮你代办。
3、专利和版权的区别(超详细)
专利和版权都是知识产权的一个分支,即对智力劳动成果的保护。但专利和版权并没有直接的关系,即有了版权保护并不意味着同时拥有了专利权保护。
一、版权,即著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利。这里的作品,包括自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品。版权无需申请,自作品完成起,其作者就自动拥有版权。版权登记簿的效力在于作为主张权利或提出权利纠纷行政处理或诉讼的证明文件,能够更有效地用来对抗第三人。
二、而专利保护的是技术方案,包括发明、实用新型和外观设计,限于工业领域,前述的文学艺术作品是无法通过专利进行保护的。且要获得专利权,需经过申请手续,审查合格颁发证书。
除了前面提到的保护客体、取得方式,专利和版权还存在诸多方面的差异。例如版权的保护期限为作者终生及其死亡后五十年(法人作品为首次发表后五十年),而专利的保护期限为自申请之日起,发明专利二十年,实用新型和外观设计专利十年。
三、专利权和版权二者的区别
1、取得保护的方式不同:着作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受着作权法的保护,而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要求“首创性”。
2、权利客体范畴不同:着作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、外观设计专利。着作权客体较专利权广泛的多。
3、权利的内容不同:着作权中的人身权具有不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。着作财产权主要包括复制权、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,着作财产权的使用方式复杂。
4、权利的排他性不同:我国《着作权法》规定只要是独创的作品,不论其是否与已发表的作品相似,均可获得独立的着作权。相比之下,专利权具有较强的排他性。如果发明人就一项技术成果获得专利,其他人未经他的许可,不能随便在生产、经营中使用这项技术。5、权利受保护的期限不同:着作权中的人身权在一般的情况下是不受时间限制的,着作权中的财产权的保护期限较长,公民的着作权的保护期为作者有生之年加死后50年:法人作品和职务作品的着作财产权的保护期限为50年,但作品自创作完成50年未发表的,不受保护;发明专利权的保护期限为20年,实用新型和外观设计专利的保护期限为10年。
著作权与专利权的差异显着,在通常情况下是易于区分的,但是就美术作品、图形作品的保护方面,着作权与专利权存在交叉。如外观设计权与着作权在实用美术作品保护上可能发生交叉。如何解决这类冲突,国际通行的做法是由各国国内立法决定。
4、版权和专利权的区别
版权和专利的区别:1、概念不同:版权其实就是著作权,是指著作权人对作品依法享有的权利。专利权是因特定的发明创造而享有的对发明物品依法享有的权利。2、主体不同:著作权的主体档扮慎又称著作权人,是指依法对文学、艺术和科学作品享有著作权的人。分为以下几类:(1)根据著作权的取得方式不同,著作权主体可以分为原始主体和继受主体.(2)根据主体享有著作权的完整程度不同,可分为完整主体和部分主体。(3)以著作权人所具有的国籍为标准,可以将著作权分为内国主体和外国主体。专利权的主体是专利权人,即享有专利法规定的权利并同时承担义务的人。我国自然人和单位都可以依法定程序申请专利,成为专利的主体。外国人、外国企业或者外国其他组织也可以成为我国的专利权人。3、客体不同著作权的客体即作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并以能以某种有形形式复制的智力成果。具体包括以下列形式创作的文学、艺术和自然科学、社会科学、工程技术等作品:(1)文字作品;(2)口述作品,如演讲、报告、授课、法庭辩论等;(3)音乐、戏剧、曲艺、舞蹈行敬、杂技艺术作品;(4)美术、建筑作品;(5)摄影作品;(6)电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品;(7)工程设计图、产品设计图、地图、示意图等图形作品和模型作品;(8)计算机软件;(9)法律、行政法规定的其他作品。专利权的客体:是指符合专利条件的发明创造,具体包括发明、实用新型和外观设计。发明创造是一种智力劳动。从民法的角度看,发明创造活动是一种事实行为,不受民事行为能力的限制。因此,非完全民事行为能力人也可以从事发明创造活动并因此获得专利权。
【法律依据】
《中华人民共和国著作权法》第五条本法不适用于:(一)法律、法规,国家机缺态关的决议、决定、命令和其他具有立法、行政、司法性质的文件,及其官方正式译文;(二)单纯事实消息;(三)历法、通用数表、通用表格和公式。
5、版权申请专利
法律分析:提交申请的方式:申请人应当以电子形式或者书面形式提交专利申请。(1)申请人以电子文件形式申请历拦羡专利的,应当事先办理电子申请用户注册手续,通过专利局专利电子申请系统向专利局提交申请文件及其他文件。(2)申请人以书面形式申请专利的,可以将申请文件及其他文件当面交到专利局的受理窗口或寄交至“国家知识产权局专利局受理处也可以当面交到设在地方的专利局代办处的受理窗口或寄交至“国家知识产权局专利局×××代办处。
法律依据:《中华人民共和国专利法》
第二十六条 申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。 请求书应当写明发明或者实用新衡孙型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。 权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。 依赖遗传资源完成的发明创造,申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接肢拍来源和原始来源;申请人无法说明原始来源的,应当陈述理由。
第二十七条 申请外观设计专利的,应当提交请求书、该外观设计的图片或者照片以及对该外观设计的简要说明等文件。 申请人提交的有关图片或者照片应当清楚地显示要求专利保护的产品的外观设计。
6、专利权和版权有什么区别?
版权,又成为著作权,保护的是文学作品影视作品以及其他类型的文艺作品,版权不需要去申请就能自动获得,作品完成之日起即自动获得版权;
专利,保护的是技术方案或者产品的外观,技术方案要能够解决技术问题,外观设计需要新颖并具有美感.专利也是要去申请后经过审查才能取得专利权.
版权的适用范围包括文学、美术、音乐、影视作品等,作品完成的同时版权即自动产生,不需要申请。从产生日起至作者死后50年内有效。版权重点保护作者的表述方式即原创性。专利则指用于解决技术问题的发明创造,分为发明、实用新型、外观设计三种。获得专利授权后在保持连续缴费的情况下10年(实用新型、外观设计)或20年(发明专利)内有效。
简单说,两者适用范围不同,获得权利的方式不同。版权不需要申请审批授权,而专利必须经过专利局审批授权才有效。
7、版权与专利的区别
法律分析:1、专利保护延及思想,版权只保护表达形式,专利保护的是技术和产品外观设计。2、专利保护技术方案,版权趋向于文学作品,版权保护的是作品文字性东西。3、取得保护的方式不同:著作权多实行重要作品独立完成,不论他们之间是否相同、类似,都受著作权法的保护,而对于同一内容的发明专利法只授予先申请人,要“首创性”4、权利客体范畴不同:著作权保护文学、艺术、科学作品;专利权保护发明专利、实用新型专利、野搜老外观设计专利。著作权客体较专利权广泛的多。5、权利的内容不同:著作权中的人身权具有颂升不可转让性、永久性的特点,包括发表权、署名权、修改权等。著作财产权主要包括复制权漏告、发行权、展览权、表演权、广播权等。相比之下,专利权的内容简单,著作财产权的使用方式复杂。
法律依据:《中华人民共和国专利法》 第二条 发明,是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。实用新型,是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。外观设计,是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。
8、知识产权,版权,专利,著作权到底有什么区别?
知识产权,版权,专利,著作权到底有什么区别?版权、专利、著作权都是属于知识产权的一种。
知识产权,也称其为“知识财产权”,指“权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利”,一般只在有限时间期内有效。各种智力创造比如发明、文学和艺术作品,以及在商业中使用的标志、名称、图像以及外观并让设计,都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识御没产权。
版权即著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利(包括财产权、人身权)。版权是知识产权的一种类型,它是由自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品组成。
专利是受法律规范保护的发明创造,它是指一项发明创造向国家审批机关提出专利申请,经依法审查合格后向专利申请人授予的在规定的时间内对该项发明创造享有的专有权。包括发明专利,实用新型专利,外观设计专利。
【就您的问题主要就是区别著作权与专利权】
著作权与专利权虽同属知识产权类型,但是存在以下不同:
(1)保护对象不同:著作权是通过保护作品的表达形式。专利权所保护的是具有新颖性,创造性、实用性的发明创造,它抛开了表达形式而直接深入到技术方案本身。
(2)保护条件不同:专利权要求发明创造具有首创性。著作权要求作品具有独创性。
(3)权利产生程序不同:专利权必须采取国绝拆局家行政授权的方法确定权利人。著作权在大多数国家依创作完成而自动产生,无需履行任何注册登记手续。
(4)适用领域不同:著作权所保护的作品主要涉及文学艺术领域,专利权主要发生在工业生产领域,与产品的技术方案息息相关。两者在某些方面也可能出现交叉。
知识产权 商标 版权 专利 著作权到底有什么区别?知识产权是一个很宽泛的概念,商标、专利、版权都属于知识产权,是属于无形资产的范畴的。商标是一个企业的标识,是一个产品的标识,就像一个人的名字和长相,是独特的。如果你要运营一款产品,你要给它一个好听的名字,识别度高的LOGO,比如:苹果手机。苹果手机的LOGO和IPONE,都是 申请了商标保护的。版权是对一个人的独创性的设计进行保护的,版权分为美术作品、文章等的著作权和软件计算机著作权。还拿苹果来举例,它的LOGO,就可以申请版权,因为它有独创性的设计。版权和商标是可以同时申请的,一个主要是为了用于产品宣传和保护,一个是为了保护独创性的设计,侧重点不同。专利是对一种新型物品的发明进行保护的,分为发明、实用新型和外观三种。商标、专利和版权,都是知识产权的重要组成部分,致力于保护创始者的劳动成果,北京君生品牌管理有限公司为您服务。当下中国的知识产权保护意识还处于相对匮乏的状态,希望大家看了我的分享之后能够有所帮助。
知识产权扫盲:商标,专利,版权到底有什么区别? 区别:
1权利属性不同。著作权具有人身权和财产权双重属性;而专利权和商标权只是一种财产权不具有人身权的属性。
2权利授予的机关不同。著作权的取得自作品创作完成时自动取得,不需要向任何机关申请登记即取得著作权;专利权由国家知识产权局授予;商标权由国家商标局授予。
3保护的条件不同。著作权法保护的作品要求具有独创性,禁止抄袭和剽窃他人作品;专利权要求授予最先申请人,对申请专利的发明创造要求具有首创性;商标权获得注册的前提条件是商标要具有识别性。
4适用领域不同。著作权法保护的作品适用的领域较广泛,主要涉及文学、艺术和科学领域。而专利权和商标权主要发生在工农业和商业领域中。
5权利保护期不同。著作权的财产权和人身权中的发表权的保护期为作者终生加上死亡后50年,期满该作品进入公有领域;专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算。商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算,期满可以续展,续展的次数不受限制。
根据淘丁财税(taoding.)了解,商标、专利、版权主要有以下6个方面不同:
1、定义不同
商标权是指商标主管机关依法授予商标所有人对其注册商标受国家法律保护的专有权。
专利是指受法律保护的发明创造,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。
专利权是发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,是知识产权的一种。
著作权也称版权,是指作者及其他权利人对文学、艺术和科学作品享有的人身权和财产权的总称。
2、享有的权利属性不同
著作权可以享有人身权和财产权2种,而专利权和商标权只有1种财产权,没有人身权。
3、发证机关不同
专利权是由国家知识产权局授予的,商标权是由国家商标局授予的,而版权比较特殊,它是不需要任何机关授予就能获得的,因为当作品完成时就可以自动获得。
4、保护的对象不同
商标保护的重点是商品或服务的标志,而专利保护的重点是具有新颖性的技术,版权保护的重点则是独创性的作品。
5、适用领域不同
专利权和商标权的保护范围主要在工农业和商业领域中,相比而言,著作权的适用范围就比较宽泛了,主要涉及文学、艺术和科学领域。
6、保护期限不同
著作权的保护期为作者终生加上死亡后50年,专利权中发明专利的保护期是20年,实用新型和外观设计的保护期是10年,自申请之日起计算。商标权的保护期为10年,自核准注册之日起计算。
著作权即版权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利,包括财产权、人身权。版权是知识产权的一种类型,它是由自然科学、社会科学以及文学、音乐、戏剧、绘画、雕塑、摄影和电影摄影等方面的作品组成。
知识产权,也称其为知识财产权,指权利人对其所创作的智力劳动成果所享有的财产权利,一般只在有限时间期内有效。各种智力创造比如发明、文学和艺术作品,以及在商业中使用的标志、名称、图像以及外观设计,都可被认为是某一个人或组织所拥有的知识产权。
著作权是知识产权的一种,著作权属于知识产权。知识产权主要包括著作权、商标权和专利权。
知识产权包含的范围很广:有商标、专利等,而版权就比较单一。
商标,专利,版权到底有什么区别 商标,简而言之,是用来区分商品或服务并具有显著特征的标志,它是最常见的知识产权类型。
专利是指受法律保护的发明创造,包括发明专利、实用新型专利和外观设计专利三种类型。
版权又称为著作权,是指文学、艺术、科学作品的作者对其作品享有的权利。
无论是商标、专利还是版权在注册申请时都需要进行人工审查,但基于三者不同的特点,审查的重点也不同:
商标审查的是显著性,说的简单点就是能区分出来、跟别人不一样。比如美味牌苹果,就不具有显著性:由于美味是形容词,美味苹果涉及范围太广,这样的词不可能被某一家企业独占,也就无法被区分出来。除了显著性以外,商标还要审查相似性,即在相同类别下,不能存在相同或近似的商标在先申请。如果既有显著性又不存在相似商标,那么商标就差不多可以通过审查了。
专利审查的重点是新颖性,说的简单点,就是这个技术是前无古人的。审查方法也很简单,一般通过查阅现有文献的方法来判断。如果现有文献查不到,那么说明这个专利就具有新颖性。
版权相对特别,因为版权自作者完成之日起就获得了,不需要一个证书来证明自己的权利。看到这里很多人肯定要问,既然如此,为什么还要做版权登记呢?其实,做不做版权登记,作者都享有版权,但谁是原作者就很难证明了。比如,你写了一篇文章,有一天别人用了,你怎么证明这篇文章就是你写的呢?如果你写完文章后,做了版权登记,别人再盗用你文章的时候,你就可以拿出版权证书来维护自己的权益。因此,版权登记,减轻了原作者的举证责任(如果不登记的话,原作者其实很难拿出令人信服的证据,或者说即便能拿出来,所花成本很高,还不如花几百块做个版权登记划算)。
专利是知识产权的一种
知识产权是人们基于自己的智力活动创造的成果和经营管理活动中的经验、知识而依法享有的权利。
知识产权有广义与狭义之分。
广义的知识产权包括著作权、邻接权、商标权、商号权、商业秘密权、产地标记权、专利权、集成电路布图设计权等各种权利。
狭义的知识产权,即传统意义上的知识产权,应当包括著作权(含邻接权)、专利权、商标权三个主要组成部分。
专利它具有以下几个特征:
1、 专利是一项发明创造,是产生专利权的基础。
2、 专利是符合专利法规定的专利条件的发明创造。
3、 作为专利的发明创造必须经专利主管机关依照法定程序审查确定,在未经审批以前,任何一项发明创造都不得成为专利。
我国专利法规定了三种专利:发明专利,实用新型专利和外观设计专利。
知识产权是统称,一般包括专利、商标权及版权。
版权与知识产权有什么区别?知识产权包括三大类:商标、专利、版权。
9、专利版权是什么意思
法律分析:专利版权是指,发明创造人或其权利受让人对特定的发明创造在一定期限内依法享有的独占实施权,即占有、使用、收益、处分的权利,是知识产权的一种。
法律依据:《中华人民共和国专利法》第二十六条 申请发明或者实用新型专利的,应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。 请求书应当写明发明或者实用新型的名称,发明人的姓名,申请人姓名或者名称、地址,以及其他事项。 说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明,以所属技术领域的技术人员能够实现为准;必要的时候,应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。 权利要求书应当以说明书为依据,清楚、简要地限定要求专利保护的范围。