專利差異點
著作權與專利權的區別是什麼?著作權與專利權相比,保護對象、保護條件、產生的程序、適用領域都存在不同。下面來看看著作權與專利權的不同點。著作權與專利權的不同點著作權,分為著作人格權與著作財產權。其中著作人格權的內涵包括了公開發表權、姓名表示權及禁止他人以扭曲、變更方式,利用著作損害著作人名譽的權利。著作財產權是無形的財產權,是基於人類智識所產生之權利,故屬知識產權之一種,包括重製權、公開口述權、公開播送權、公開上映權、公開演出權、公開傳輸權、公開展示權、改作權、散布權、出租權等等。著作權要保障的是思想的表達形式,而不是保護思想本身,在保障私人之財產權利益的同時,須兼顧文明之累積與知識之傳播,演算法、數學方法、技術或機器的設計均不屬著作權所要保障的對象。專利權(PatentRight),簡稱專利,是發明創造人或其權利受讓人對特定的發明創造在一定期限內依法享有的獨占實施權,是知識產權的一種。我國於1984年公布專利法,1985年公布該法的實施細則,對有關事項作了具體規定。(1)兩者的保護對象不同著作權所保護的並非作品的思想內容,而是表達該思想內容的具體形式。專利權則不同,專利法所保護的是具有新穎性、創造性、實用性的發明創造,它拋開表達形式而深入到技術方案本身。(2)兩者的保護條件不同著作權並不要求保護的作品是首創的,而只要求它是獨創的。而對於同一內容的發明,專利權只授予先申請人。這是獨創性與首創性即兩者保護條件的差異。(3)兩種權利產生程序不同世界上絕大多數國家的著作權均伴隨著作品的創作完成而自動產生,無須履行任何注冊登記手續。而相同內容的幾項發明創造只能授予一項專利,排斥了其他有相同創造成果的人享有相同權利的可能性,所以必須採取國家行政授權的方法確定權利人。專利權的產生需要專利機關的特別授權,經過申請、審查、批准、公告,頒發專利證書等程序才能產生。(4)兩者的適用領域不同著作權保護的作品主要涉及文學、藝術領域。而專利權主要發生在工業生產領域,與產品的技術方案息息相關。
2、實用新型專利和發明專利的區別是什麼?
發明專利跟實用新型專利主要幾個不同點
保護對象不同
簡單來說,發明專利可以保護方法、系統、成分、工藝...等沒有固定形狀的技術,也可以保護設備、裝置、結構...等有固定形狀的技術。實用新型專利只能保護設備、裝置、結構...等有固定形狀的,換言之,方法、系統(純軟體的系統)、成分、工藝....等不能夠申請實用新型專利。
審查過程不同
發明專利在審查過程中需要進行實質審查(可以理解為與現有技術的技術比對),實用新型專利在審查過程中不需要進行實質審查。意即,實用新型專利在審查過程中不會進行嚴格的技術比對審查,只要文件格式符合規定,技術內容不是明顯抄襲現有技術基本上都不會有太大問題。另外,因為發明專利需要進行實質所以審查期比較長,但相對的因為發明專利經過實質審查,所以授權之後權利穩定性比較好;實用新型專利不需進行實質審查,所以審查期比較短,但實用新型專利授權之後的權利穩定性比發明專利差。
審查標准不同
根據專利法規定,發明專利的創造性要滿足突出的實質性特點和顯著的進步;實用新型專利的創造性只要滿足實質性特點和進步。從文字上來看,兩者差別在突出的及顯著的,但實際上突不突出、顯不顯著不是自己說了算,這個就是從業人員的辛酸了。
很多人都誤解的發明專利跟實用新型專利,認為以前從來沒出現過的才能申請發明專利,在別人基礎上改良的只能申請實用新型,這個其實是個很嚴重的誤區,雖然說兩者在創造性判斷上有差異,但是申請發明或實用新型專利跟是否曾經出現過沒有太直接的關系。
另外申請發明專利或實用新型專利,在滿足申請對象的條件下,還得考慮技術公開的問題、產品生命周期的問題,不是簡單的根據有沒有人做過來考慮申請專利的類型。
3、商標與專利的相同點與不同點有哪些?
商標申請中,最常見到的商標駁回原因之一就是商標近似,那麼如何判定商標是否近似呢,今天企盈小編就給大家講講關於組合商標近似判定規則吧,希望可以幫助到大家。
一、什麼是組合商標
組合商標是指用「文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色」六要素中任何兩種或兩種以上的要素組合而成的商標。比如,肯德基的商標就是由字母和圖形還有顏色組合在一起的組合商標。
二、組合商標的近似判定規則
對於由文字、圖形、字母、數字、三維標志和顏色組合而成的組合商標來說,商標局通常會將其拆開並分別審查。只要有一個元素和別人商標中的元素構成相同或近似,則該組合商標將被駁回。
三、組合商標的近似判定方法
(1)商標漢字部分相同或近似,易使相關公眾對商品或服務的來源產生混淆,商標會被判定為近似商標。
(2)商標外文、字母、數字部分相同或近似,易使相關公眾對商品或服務的來源產生混淆的,商標會被判定為近似商標。
但如果商標的整體含義、外觀與在先商標有明顯區別,不易使公眾對商品或服務來源產生混淆的,商標不會被判定為近似商標。
(3)商標的中文與其他不同語種文字的主要含義相同或基本相同, 易使公眾對商品或服務來源產生混淆的,商標會被判定為近似商標。
(4)商標圖形部分近似,易使公眾對商品或服務的來源產生混淆的,商標會被判定為近似商標。
(5)商標文字、圖形不同,但排列組合方式或者描述的事物基本相同,易使公眾對商品或服務的來源產生混淆的,商標會被判定為近似商標。
希望大家能充分get到商標局判定組合商標是否近似的規則,在今後設計商標時能學以致用,從而提高商標的注冊成功率!
4、國內外專利有哪些明顯的差異
申請號是在提出專利申請,被受理了以後給予的編號,這是該專利申請還沒有正式開始審查,以後能不能授權還不一定;專利號是經過審查合格以後被授予了專利權時給予的編號就像你參加考試給你的准考號和考下來以後的證書號的區別一樣
5、技術專利與實用新型專利的差別
法律分析:發明專利和實用新型專利的區別在於:
1、保護客體不同:發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適用於實用的新的技術方案。
2、保護期限不同:實用新型專利的保護期限為10年,發明專利的保護期限為20年,都是從申請日起算的。
3、創造性要求不同:發明專利需要具備「突出的實質性特點和顯著的進步」,而實用新型專利只需要具備「實質性特點和進步」,其創造性水平要求比發明低很多。
4、審批程序不同:實用新型只進行形式審查,而對發明專利除了形式審查之外,還需要進行實質審查,因此,授權的時間也更長。
法律依據:《中華人民共和國專利法》
第十一條 發明和實用新型專利權被授予後,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。 外觀設計專利權被授予後,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。
第四十二條
發明專利權的期限為二十年,實用新型專利權和外觀設計專利權的期限為十年,均自申請日起計算。
6、著作權與專利權的不同點有哪些
著作權與專利權的不同點有哪些,著作權與專利權相比,保護對象、保護條件、產生的程序、適用領域都存在不同。那麼著作權與專利權的不同點有哪些?著作權與專利權的不同點如果大家需要專業的專利服務,八戒知識產權幫您支招!八戒知識產權知識產權業務發展迅速,專注商標、專利、版權、域名等知識產權業務方向,八戒知識產權專利申請,專利轉讓代理服務受業內認可,您有專利轉讓,專利申請的交易的需求,就趕快咨詢八戒知識產權客服。著作權與專利權的不同點有哪些(1)兩者的保護對象不同著作權所保護的並非作品的思想內容,而是表達該思想內容的具體形式。專利權則不同,專利法所保護的是具有新穎性、創造性、實用性的發明創造,它拋開表達形式而深入到技術方案本身。(2)兩者的保護條件不同著作權並不要求保護的作品是首創的,而只要求它是獨創的。而對於同一內容的發明,專利權只授予先申請人。這是獨創性與首創性即兩者保護條件的差異。(3)兩種權利產生程序不同世界上絕大多數國家的著作權均伴隨著作品的創作完成而自動產生,無須履行任何注冊登記手續。而相同內容的幾項發明創造只能授予一項專利,排斥了其他有相同創造成果的人享有相同權利的可能性,所以必須採取國家行政授權的方法確定權利人。專利權的產生需要專利機關的特別授權,經過申請、審查、批准、公告,頒發專利證書等程序才能產生。(4)兩者的適用領域不同著作權保護的作品主要涉及文學、藝術領域。而專利權主要發生在工業生產領域,與產品的技術方案息息相關。著作權與專利權的不同點有哪些?