專利印證
1、進行知識產權訴訟的取證方法有哪些?
現實困惑
某著名漫畫家以侵犯著作權為由,將北京某科技發展有限公司告上法庭,提出索賠額30萬元。原告在遞交法院的訴狀中稱,他所創作的《向左走、向右走》《月亮忘記了》及《地下鐵》等繪畫書籍,出版後深受讀者歡迎。但是,他卻發現,北京某科技發展有限公司未經原告同意,竟然在網站上擅自使用他上述作品中的內容供用戶作為手機主題下載。原告在訴訟中取證的方法有哪些?律師點評
原告在訴訟中取證的方法有以下幾種:1.自行取證和委託律師調查取證,且委託律師調查取證是首選由於知識產權案件專業性較強,由權利人自行取證,對取證的方向和范圍的把握會有一定的難度。律師是專業從事法律工作的,以向社會提供法律服務為職業。律師不僅具有豐富的法律知識,而且具有豐富的辦案經驗和熟練的訴訟技巧,能在不同的訴訟階段為當事人作出適當的選擇。一般說來,律師調查取證要比當事人調查取證方便得多,范圍也更加廣泛、精確。
2.申請人民法院調取證據
我國《民事訴訟法》第六十四條規定,當事人及其代理人因客觀原因不能自行取得的證據,或者人民法院認為審理案件需要的證據,人民法院應當調查收集。基於此,當事人往往在提起專利侵權、商標侵權或著作權侵權訴訟的同時,提出調取證據申請。調取的證據通常分為三類:第一,保全被控侵權產品;第二,調查被控侵權單位的財務賬冊,以便確定賠償額;第三,調取被控侵權人存在侵權的證據。法院通常採取的措施是,對易拍照的被控侵權產品採用拍照的方式,或採用記錄被控侵權產品的技術特徵的方式,對易於調取的書籍、商標實物等採用扣押、提取等方式,至於被控侵權人的財務賬冊,則往往因侵權人的阻撓或隱藏而很難得到。
3.申請行政機關調查取證
我國《專利行政執法辦法》第五章對調查取證有專門規定。管理專利工作的部門在查處案件的過程中,可以根據需要依職權調查收集有關證據。可以查閱、復制與案件有關的合同、賬冊等有關文件;詢問當事人和證人;採用測量、拍照、攝像等方式進行現場勘驗。涉嫌侵犯製造方法專利權的,管理專利工作的部門可以要求被調查人進行現場演示。涉及產品專利的,可以從涉嫌侵權的產品中抽取樣品。
法律依據
《中華人民共和國民事訴訟法》
第六十四條 當事人對自己提出的主張,有責任提供證據。
當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據,或者人民法院認為審理案件需要的證據,人民法院應當調查收集。
人民法院應當按照法定程序,全面地、客觀地審查核實證據。
《最高人民法院關於適用〈中華人民共和國民事訴訟法〉的解釋》第九十四條 民事訴訟法第六十四條第二款規定的當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據包括:(一)證據由國家有關部門保存,當事人及其訴訟代理人無權查閱調取的;(二)涉及國家秘密、商業秘密或者個人隱私的;(三)當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的其他證據。
當事人及其訴訟代理人因客觀原因不能自行收集的證據,可以在舉證期限屆滿前書面申請人民法院調查收集。
《專利行政執法辦法》
第三十五條第一款 在專利侵權糾紛處理過程中,當事人因客觀原因不能自行收集部分證據的,可以書面請求管理專利工作的部門調查取證。管理專利工作的部門根據情況決定是否調查收集有關證據。
第三十六條 管理專利工作的部門調查收集證據可以查閱、復制與案件有關的合同、賬冊等有關文件;詢問當事人和證人;採用測量、拍照、攝像等方式進行現場勘驗。涉嫌侵犯製造方法專利權的,管理專利工作的部門可以要求被調查人進行現場演示。
管理專利工作的部門調查收集證據應當製作筆錄。筆錄應當由案件承辦人員、被調查的單位或者個人簽名或者蓋章。被調查的單位或者個人拒絕簽名或者蓋章的,由案件承辦人員在筆錄上註明。
第三十七條第一款 管理專利工作的部門調查收集證據可以採取抽樣取證的方式。
特別提醒
根據我國法律規定,當事人提供的證據必須合法。實踐中,證據不合法主要有以下幾種情形: (1)收集或提供主體不合法; (2)取證程序不合法,如以暴力、威脅、欺騙、引誘、收買等非法方法收集的證據; (3)內容不合法,即不能證明案件真實情況的、虛假的事實材料。
此外還要注意證據之間的關聯性和一致性。首先,各個證據之間要有某種客觀的聯系,相互印證,而不是相互孤立的。其次,當事人應收集與證明對象相一致的證據。實踐表明,證據證明對象過於分散往往容易削弱證據的證明力,至於相互矛盾的證據更是不為法庭所採信。所以,在收集證據後要仔細研究它們的內在關系,剔除無關緊要的證據,確保有的放矢。最後,注意證據的客觀性。不管採取哪種方法收集證據,都要以客觀性為前提,只有客觀真實的證據才有證明力。千萬不能篡改、偽造證據,否則要承擔相應的法律後果。
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2、為什麼專利描述都那麼拗口?
專利文件的拗口,一部分原因是法律語言本身所需要的嚴謹以及出於擴大保護范圍的需要,之前回答的人已經說過。這種情況在其他部門法比如民事合同里也存在。比如漢語里很少像英語一樣用定冠詞和不定冠詞通篇區分特指和泛指,但專利文件里不得不用」該「或」所述「來強調特指,否則可能導致保護范圍不清楚。前面的答案都有涉及,在此不再重復。我想到的另一個原因是,從業人員都在自覺和不自覺地模仿國外專利的寫法。需要解釋一下,國內的專利制度從創立之初即和國際接軌,而且80-90授權的申請大多數都是國外申請人提交,因此初期代理人撰寫專利必然會參考國外先例。這也導致,代理人常常不由自主模仿英文專利文件甚至是英文專利文件中譯文的習慣表述。比如,國外專利文件里到處都是」According,to,one,of,the,embodiments,(the,present,invention)...",國內申請人的專利文件里也到處都是「根據一個實施例(實施方案)(本發明)....」、「根據本發明所述的..."。實際想表達的意思不過是:」舉例來說,可以是這樣...「,"本發明的...."。「根據」用得多少有點莫名其妙。再比如,涉外代理人通常把」preferably"翻譯成「優選」,所以國內專利里也到處都是「優選」,實際要表達的意思不過是「最好」、「較好「、「為宜」...類似的行話舉不勝舉。個人認為,無論從語言還是法律的角度,專利界的這些行話在維權時都不太可能帶來任何好處,但由於是約定俗成,師傅帶徒弟,一代一代就這么傳下來,再晦澀難懂,只要長期沿用,也就見怪不怪了。
3、申請軟體發明專利的一些案例
計算機軟體的專利糾紛案例
近年來,國內外涉及計算機軟體專利糾紛的案件不斷發生。多媒體、操作系統、瀏覽器、殺毒軟體、電子商務等各個領域都已經發生軟體專利訴訟,微軟、Oracle、SUN、Adobe、Macromedia、Symantec、Intel、HP等公司都先後捲入過計算機軟體專利訴訟,以下舉三個案例以供參考:
案例一:Adobe、Macromedia互告專利侵權
案情:Adobe和Macromedia都是令世人尊敬的軟體公司,但這兩家公司彼此一直處在高度的競爭中。在2000年8月,即Macromedia的Flash5上市前夕,Adobe向法庭起訴Macromedia的Flash軟體侵犯了他們的「浮動調色板」軟體專利,對此Macromedia一口否認,並認為它是多年以來的公知技術。為了還擊,Macromedia在2001年10月突然提出反訴,聲稱Adobe公司的Photoshop和GoLive兩款軟體侵犯了他們的專利。法院最後採取的是各打五十大板的判決方式,裁定Adobe的侵權為事實,需向Macromedia支付490萬美元的賠償金;同樣Macromedia的侵權事實也成立,需向Adobe支付280萬美元賠償金。
評述:首先挑起專利戰的Adobe雖然在第一個訴訟中勝出,但是在第二個訴訟卻敗下陣來且吃虧更大。由於Macromedia擁有自己的重要專利所以無所畏懼,面對Adobe挑起的專利戰役,Macromedia以其人之道還治其人之身,最終選擇專利反攻並取得了良好效果。
案例二:小公司Hilgraeve靠專利賺大錢
案情:Symantec(賽門鐵克)是全球最大的殺毒軟體公司,其名下的Norton系列殺毒軟體舉世聞名。Symantec為了大規模清理市場,曾經試圖通過著作權、反不正當競爭、商業秘密訴訟控告其他殺毒軟體企業,但這些非專利訴訟未能幫助Symantec達到目的而不了了之。使料不及的是,1997年9月15日一家不起眼的小公司Hilgraeve起訴Symantec侵犯其第5319776號美國專利,該專利涉及一種惡意代碼掃瞄技術,當文件傳輸到存儲介質的時候,該軟體掃描文件以發現病毒;如果軟體在存儲文件之前檢測到病毒,它將自動阻止文件的存儲。這次的專利糾紛持續了整整6年時間,最終雙方在2003年8月18日簽署了和解協議,Symantec將向Hilgraeve公司支付6250萬美元,購買第5319776號專利,以及Hilgraeve公司其他專利的使用許可。Symantec首席執行官湯普森說:「我們最終決定解決這一專利糾紛,因為我們必須擁有這一技術,這對公司很重要。」事實上,今年來諸如「沖擊波」等蠕蟲病毒對網路的威脅,已經使得上述掃瞄技術不僅對於殺毒軟體很重要,而且對於防火牆和入侵探測軟體也很重要,而殺毒和防火牆軟體正是Symantec的核心產品。
評述:這是一個典型的「蛇吞大象」式的案例。Hilgraeve作為一家小公司,通過專利訴訟戰勝了不可一世的Symantec,並賺了個金缽滿盆,足以證明專利攻擊的強大威力。由此可見,中小型軟體企業若擁有自己的核心專利則能攻善守,進退自如,軟體巨頭也是唯恐避之不及。
案例三:微軟侵犯阿爾卡特軟體專利被判15億巨額賠償
案情:2006年11月22日,全球最大的網際網路寬頻設備供應商阿爾卡特-朗訊在美國將微軟告上法庭,指控後者侵犯了其7項專利技術,請求法院責令微軟停止專利侵害並賠償損失。2007年2月23日,美國法院在一審中裁決微軟侵犯了其中兩項MP3編碼和解碼的軟體專利,微軟必須向阿爾卡特-朗訊支付15億美元的賠償,這創造了有史以來最大的專利侵權賠償額。其中,罰金計算公式中乘上了2003年以來的Windows銷售量和全球電腦銷售價格。微軟對此判決表示不滿並准備上訴,認為其MP3軟體並不涉及阿爾卡特-朗訊的專利,而是從業界公認的授權者Fraunhofer獲得使用權。
評述:在軟體業可能有很多人都憎惡微軟,因為他又霸道又傲慢。但微軟也不是神,近年來眾多專利官司纏身弄得他是疲憊不堪,這也深深刺激了微軟不斷加大專利申請的投入。雖說阿爾卡特-朗訊與微軟的專利糾紛尚未塵埃落定,但仍然極大地震撼了整個MP3產業的神經。因為微軟並不是唯一一家向Fraunhofer購買MP3專利許可的公司,Adobe,Autodesk,蘋果,思科,惠普,Sun等數以百家公司都向Fraunhofer購買了MP3專利許可。如果阿爾卡特-朗訊在與微軟的專利官司中最終獲勝,這些公司很可能因此受到牽連,而如此巨額的侵權賠償金怎不令人心寒。
結束語:當計算機軟體專利保護已是大勢所趨,專利這個「洪水猛獸」也將遲早湧入軟體業的各個角落,直至空氣令人窒息。歷史可以印證,面對勁敵時被動挨打是沒有出路的,逃避現實也是沒有出路的,唯有自強不息方是上上策。因此我們認為,國內軟體企業應與時俱進,盡快熟悉規則並擁有自己的專利武器,為企業的宏圖大業保駕護航。
4、專利費用減免有多少?專利費用減免有哪些條件?
國家技術的發明其實與經濟有著非常密切的關系,經濟的大力發展能為專利技術提供經濟保障,假如沒有經濟作為依託的話,那麼要講做好專利技術其實就是一句空話。正所謂經濟基礎決定上層建築,因此一個專利人想要發明一件專利的話一分錢都沒有那麼他就無法搞科研了。再者國家如果沒有對專利費用減免的話那麼專利人由於經濟負擔就無法申報好專利申請。關聯文章《專利收費減繳方法》專利費用減免有多少?專利費用減免有哪些條件?我們來了解專利減繳的具體政策實施規定,所謂的抓了費用減免就是專利申請中的費用減緩是指對經濟上有困難的個人或個體企事業單位進行專利申請費用上的一定程度上的減緩政策。至於減繳多少需要綜合考慮專利人是否符合專利減繳的條件,如今在我國進行專利申請減免是非常容易的意見事情,通過費用減緩的專利人其實就已經花不了什麼氣錢了;專利申請人或專利權人符合下列條件之一的:(一)上年度月均收入低於3500元(年4.2萬元)的個人;(二)上年度企業應納稅所得額低於30萬元的企業;(三)事業單位、社會團體、非營利性科研機構;兩個或者兩個以上的個人或者單位為共同專利申請人或者共有專利權人的,應當分別符合前款規定。減繳比例關於專利收費減繳比例也是非常的好。如申請人或者專利權人為單個個人或者單個單位的,減繳前述收費的85%。兩個或者兩個以上的個人或者單位為共同專利申請人或者共有專利權人的,減繳前述收費的70%,這里正是印證一句話,專利技術還是要靠經濟基礎來決定,這也表現了如今我國經濟的大力發展給專利技術帶來了無限的契機。
5、在網路上進行專利交易要注意什麼?
多渠道看對方資料
看對方資料,而且是通過網路來看。這是看對方是否適合交易的一種重要層面。對方資料可以通過QQ、朋友圈,也可以通過百度,或者其發布的信息本來來看。這一點,在其他行業同樣適應,比如,如果對方長期從事某一行,其發布的信息必然也是長期與之相關。沒有人會刻意去長期發布某項信息,然後還要去騙別人。幾年下來,老早要被人舉報了!他也不可能長久。
所以,如果對方這方面的信息或者資料比較少,特別是QQ等級比較低,發布的行業相關的信息比較少,甚至在百度中出現一些負面消息時候,就需要去核實了。當然,人非完人,個別的負面消息不能完全說明問題,就像買家的評論,難免出現一些負面評價。
此外,查看其資料時候,一般公司行為特別是法人代錶行為,往往價值高於員工信息。因為員工流動性比較大,在必要時候,盡可能與法人代表聯系。在核實匯款信息時候,一般需要對公,實在不能對公,那麼就盡量查看法人代表賬戶。如果不能對公,又提供私人賬戶,且非法人代表時候,也需要留個心眼。多聊天觀察其朋友圈
微信朋友圈,目前成為個人展示的一個重要窗口。當然,也有些人不喜歡開朋友圈,或者不喜歡將個人生活與工作弄在一起。所以,對於這種,朋友圈就沒什麼好說的了。
這里要說的就是那些經常在朋友圈裡面混的,多看看他們的動態。QQ動態也是如是。多看多觀察,並適當時候與之互動,都是加深了解的一種方式。一般來說,客戶歸客戶,生意歸生意,但往往都是先了解對方開始的。看他發布的文章,看他寫的材料,或者看他的朋友圈發布的東西,也能大概明白怎麼回事,是否適合信任等等。
當然,如果有機會面聊,或者電話聊聊,也是能從側面去了解的。所以,網路交易,要了解一個人的方式還是有很多辦法的。特別是,經常在圈子裡混的人,無論是其電話,或者是其QQ,微信,都會留下一些印記的。從這些側面,完全可以去加深了解,是否適合與之交易。
找人印證或者介紹
這是另外一種情況。一般來說,熟人介紹,朋友介紹的,相對安全性高一些。一般朋友交往過了,或者合作過,其可信度如何,能更好地促進交易。特別是,熟悉行業規則的,相互介紹後,可信度也更高些。
也有些時候,可以問問他其他同事,從側面進行了解。比如與一位新的朋友合作的時候,如果查不到他相關信息,我一般會從公司層面去了解,去印證,這樣就比較放心了。一般而言,與個人合作風險相對大一些,畢竟,能幫他印證的人相對少,且因為沒有公司,流動性和約束力相對較小,也造成不便利。
當然,也非絕對。合作過,絕對可信度高的個人自由職業者,也是大有人在。也有個別自由職業者,不喜歡真名交易,出於其他考慮,這里就不好一概而論了。
做好防範措施
一般來說,因為網路交易,買賣雙方不在一個城市,一般也不會見面。很多時候,還是通過聊天,或者微信或者QQ進行交易。這樣,可能會出現一些糾紛,這些糾紛怎麼處理?最好有原始聊天記錄,或者是qq郵箱記錄,等等。
一般來說,如果聊天確定了的事情,應該根據記錄來辦理。在沒有合同的情況下,聊天記錄可以作數。不過由於電子設備本身沒有較好的安全儲存效果,所以,必要是進行合同約定,進行電子聊天截圖,等等,就有些必要了。避免在一些問題上爭執後,沒有依據來解決。甚至在出現騙局或者不方便時候,也能作為證據使用。所以,最好有所保留。
隨著網路經濟的發展,各種網路平台或者網路服務方式的出現,扁平化、專業化越來越明顯,也越來越有利。在降低了成本的同時,能獲得最好的一手服務。這也是網路帶來優勢,但同時因為網路的虛幻化,也需要採用合適的方式來規避風險。
6、您好,專利的被引用次數和被引證文獻是一個意思嗎
不是一個意思,通俗來講被引用次數就是在別的文獻中提到的次數,被引證文獻就是提到本文的文獻。如圖。
7、專利價值有多大,中國大學教授轉讓6項專利獲利3800萬
、 申請專利既可保護自己的發明成果,防止科研成果流失,又有利於科技進步和經濟發展,企業或個人可通過申請專利的方式占據新技術及其產品的市場空間,獲得相應的經濟利益
如:IBM連續23年蟬聯美國專利榜首,近兩年每年獲得超過7000件專利,相當於每天有20多個專利獲得授權。IBM不僅對公司的主流產品進行專利申請,從而防止核心研發成果流失,而且IBM對整個產業及周邊產品都進行了專利布局,占據產品的市場空間,獲得豐厚的經濟利益。
二、 通過生產銷售專利產品獲利
如:2014年1-8月浙江新昌的三花控股集團銷售「四通閥」、「電子膨脹閥」及「微通道換熱器」三大關鍵產品共計23.6億元,全球市場佔有率均為第一,擁有絕對的議價權。目前「三花」已申報專利近1800項,獲授權專利700多項,專利產品創造了七成的公司利潤。
三、 專利入股獲利
2015年6月28日,酷派集團發布公告,宣布控股股東Data Dreamland前一天與一家香港公司Leview Mobile HKLimited簽訂協議,以每股3.508港元、總計27.3億港元的價格出讓所持7.8億股,Data Dreamland所持酷派股份將由38.3%降至20.3%,不再是酷派集團的控股股東,樂視成為酷派第二大股東。根據公開資料顯示,酷派專利數量已超過5000件,海外專利數量超過500件,而樂視入股酷派正是由於酷派在手機應用、通信、雙卡雙待等多方面都積累了一定數量的專利。
四、在市場競爭中爭取主動,確保自身生產與銷售的安全性
如:新大陸科技集團是國內唯一掌握二維碼晶元核心技術的企業。2015年3月新大陸正式發布了第四代二維碼晶元。在進行條碼晶元開發之初,新大陸就開展了二維碼識讀晶元專利布局工作,對全球1.7萬多個條碼專利做了細致的梳理,圍繞演算法、結構及特別的技術,新大陸二維碼晶元獲得近120項專利;2015年公司又進行了E2小型化二維碼攝像模組26項專利布局。新大陸的二維碼晶元具備完全自主知識產權,贏得了與美國高科技大公司Honeywell的專利訴訟。
五、 專利是企業穩定發展的基礎
如:截至2016年4月初,華為在全世界范圍內累計獲得授權專利50377件,其中在中國累計授權專利30924件。在此同時,2015年,華為的年銷售收入達到600多億美元,保持了超過30%的高速增長,其海外市場容量超過國內。華為的產品銷住全球數十個國家可以暢通無阻,不會遭受美國「337調查」 。
六、享受國家給予部分政策、經濟方面的補助
中國專利金獎:省人民政府中國專利金獎的單位或個人,給予每項100萬元的獎勵;對獲得中國專利優秀獎或者;中國外觀設計優秀獎的單位和個人,給予每項50萬元的獎勵。
廣東省專利獎:省人民政府對獲得廣東專利金獎的單位,給予每項10萬元的獎勵;對獲得廣東專利優秀獎的單位,給予每項5萬元的獎勵;對獲得廣東發明人獎的個人,給予每項2萬元的獎勵。
七、 企業若擁有多個專利是企業強大實力的體現,是一種無形資產和無形宣傳
如:據美國商業專利資料庫顯示,2014年度在美國獲得專利數量前十的企業為:第一名是IBM 7534件、第二名是三星電子4952件、第三名是佳能4055件、第四名是索尼3224件、第五名是微軟2829件、第六名是東芝2608件、第七名是高通2590件、第八名是谷歌2566件、第九名是LG2122件、第十名是松下2095件。這些企業均擁有大量專利,也印證了企業強大實力。
八、許可給他人使用,既獲得經濟利益又擴大了市場佔有率
如:人民網2015年5月25日報道,湖北華爍科技公司將其擁有的5項催化劑專利打包許可給河北一家化工企業使用,對方支付了5000萬元人民幣。
2012年3月27日搜狐新聞中記載,四川金象賽瑞化工股份有限公司的發明專利 "一種加壓生產熔融硝酸鹽的工藝方法"獲專利許可費3400萬元。
九、專利技術可以作為商品出售或轉讓,實現其經濟價值
如:2014年11月25日,鄭州大學與浙江奧翔葯業有限公司專利技術轉讓協議簽字儀式,鄭州大學常俊標教授研發的"一類新葯布羅佐噴鈉(bzp)"以4500萬元的價格轉讓給浙江奧翔葯業有限公司。
世譽鑫誠知識產權提供
8、有關知識產權訴訟的證據收集有哪些?
如何收集知識產權訴訟的證據
作者:未知 文章來源:未知 更新時間:2006-4-10
一、在知識產權訴訟中取得充分、有效證據是勝訴的關鍵
知識產權是人們基於智力成果而依法享有的一種民事權利,包括專利權、商標權、著作權和商業秘密等。知識產權侵權訴訟是指知識產權的權利人對侵犯自己知識產品的行為人所提起的一種民事訴訟。作為專利權人,商標權人和著作權人其提起侵權訴訟的目的是制止侵犯自己知識產品的行為,維護自己的民事權利,所以其有義務提供證據證明自己的權利正遭受侵犯。因此在知識產權侵權訴訟中,證據居於核心地位,起到切實維護知識產權權利人合法權益的作用。權利人對侵權證據收集的是否全面、准確、充分,直接關繫到法院最終的事實認定和裁判結果,是認定是否構成侵權和計算損失賠償的主要依據,在整個侵權訴訟中處於核心的環節。
我國《民事訴訟法》第64條第(一)款規定了「當事人對自己提出的主張有責任提供證據」。這是舉證責任分擔的基本原則,即通常所說的 「誰主張,誰舉證」原則。舉證責任是指民事訴訟當事人對自己的訴訟主張,有提供證據,加以證明的責任;和在無法證明時,要承擔舉證不能的責任。
二、知識產權訴訟的取證范圍
無論是選擇何種途徑來追究知識產權侵權人的法律責任,當事人都需要向有關主審機關提供相關證據,包括證明知識產權權利有效的證據(權利證據)以及表明知識產權被侵害的證據(侵權證據)和有關損害賠償的證據。
1. 權利證據
當事人所提供的權利證據通常需要證明:(1)該當事人是該權利的擁有者或其利害關系人,因此他是合法的原告或投訴人;(2)該知識產權在中國合法存在、有效並且因此可被依法行使。
就商標權而言,提交該類證據的目的在於證明商標權的歸屬,受保護的是何種類型的商標,是否為馳名商標,從而確定該商標權的保護范圍。
主要包括:A、商標注冊證(如指定顏色的須提交商標注冊證的原件)及續展手續。如果是國際商標注冊,則需由國家商標局發布該國際注冊在中國有效的證明。B、馳名商標認證書。
就專利權而言,提交該證據的目的在於明確專利權的歸屬、權利狀態、專利的有效期限,確定專利權的保護范圍。
主要包括:A、專利權證書,包括授權權利要求書、說明書及附圖。該專利權如經歷無效或撤銷程序,且對專利文件進行了變更的,應當提交相應的行政審查決定。如果是實用新型專利,則最好還要有國家知識產權局發布的證明該實用新型具有專利性的檢索報告。B、最近一次繳納年費的收據。C、專利獨占實施許可權人與專利權人作為共同原告一同提起侵權訴訟的,還應當提交獨占實施許可合同。
2. 侵權證據
當事人所提供的侵權證據要能夠證明:被告實施了或正在實施被控侵權行為。例如,被告的促銷宣傳材料、被告的產品樣品、被告的產品銷售合同、銷售發票等等。
被告實施侵犯其商標權行為的證據,提交該類證據的目的在於確認被告以何種形式侵犯原告的商標權,侵權行為發生的范圍等。
主要包括:被告生產的被控侵權產品及銷售發票、買賣合同、視聽資料等。在原告不能獲得被控侵權產品時,銷售被控侵權產品的發票、合同也可以作為直接證據使用。
被告實施侵犯其專利權行為的證據,提交該證據的目的在於證明被告實施了侵犯原告專利權的行為,是判令被告承擔侵權民事責任的事實依據。
主要包括:A、被告生產的被控侵權產品,即侵權行為的直接證據。B、如因客觀原因不能取得被控侵權產品,則可以先提供諸如被告在報刊上刊登的銷售其產品的廣告,與他人簽訂的買賣合同等間接證據,再以其他方式獲得侵權的直接證據。C、被控侵權產品的銷售和使用者明知該產品是侵權產品而仍然進行銷售和使用的證據。D、原告就被控侵權產品與原告專利權利要求書進行的對比,說明其技術特徵如何落入了原告專利的保護范圍,從而構成對原告專利權的侵犯。
3、有關損害賠償的證據
在侵權之訴中,原告要求被告賠償,應當提交有關賠償數額的計算方法。由於在幾類侵犯知識產權案件中賠償數額的計算方法均不止一種,且在幾種計算方法都可以使用的情況下,應當由原告選擇最有利的計算方法,保護自身的合法利益,並據此提交相應的證據。
侵犯商標權的賠償數額計算方法有三種,(1)為侵權人在侵權期間因侵權所獲得的利益,可以根據侵權商品銷售量與該商品單位利潤乘積計算;該商品單位利潤無法查明的,按照注冊商標商品的單位利潤計算。(2)或者被侵權人在被侵權期間因被侵權所受到的損失,包括被侵權人為制止侵權行為所支付的合理開支(含調查費和律師費),可以根據權利人因侵權所造成商品銷售減少量或者侵權商品銷售量與該注冊商標商品的單位利潤乘積計算。(3)或由人民法院根據侵權行為的情節判決給予五十萬元以下的賠償。人民法院在確定賠償數額時,主要考慮侵權行為的性質、期間、後果,商標的聲譽,商標使用許可費的數額,商標使用許可的種類、時間、范圍及制止侵權行為的合理開支等因素綜合確定。
在侵犯專利權案件中,提交該證據的目的在於以侵權事實為依據,以專利法及其相關法規規定的侵權法律責任承擔為原則,說明原告提出賠償經濟損失具體數額的計算方法或考慮的主要因素,使法庭注意原告訴訟請求的合理性。
侵犯專利權的賠償數額,按照權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益確定;被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定的,參照該專利許可使用費的倍數合理確定。
權利人因被侵權所受到的損失可以根據專利權人的專利產品因侵權所造成銷售量減少的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積計算。權利人銷售量減少的總數難以確定的,侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件專利產品的合理利潤所得之積可以視為權利人因被侵權所受到的損失。
侵權人因侵權所獲得的利益可以根據該侵權產品在市場上銷售的總數乘以每件侵權產品的合理利潤所得之積計算。侵權人因侵權所獲得的利益一般按照侵權人的營業利潤計算,對於完全以侵權為業的侵權人,可以按照銷售利潤計算。
被侵權人的損失或者侵權人獲得的利益難以確定,有專利許可使用費可以參照的,人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節、專利許可使用費的數額、該專利許可的性質、范圍、時間等因素,參照該專利許可使用費的1至3倍合理確定賠償數額;沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的,人民法院可以根據專利權的類別、侵權人侵權的性質和情節等因素,一般在人民幣5000元以上30萬元以下確定賠償數額,最多不得超過人民幣50萬元。
4、 有關侵權人情況的證據。
侵權人確切的名稱、地址、企業性質、注冊資金、人員數、經營范圍等情況,都是權利人必須了解的。權利人根據侵權人的具體情況,採取有針對性的策略和方案。確定訴訟或行政打假的方案和確定管轄的機關
三、知識產權訴訟的取證方法
權利人根據案件的具體情況,選擇一種最為有利可行的取證方法,尤為重要。其主要方式如下:
1、自行取證和委託律師調查取證
由於知識產權案件專業性較強,由權利人自行取證,對取證的方向和范圍把握的十分准確會有一定的難度。律師是專門從事法律工作的,以向社會提供法律服務為職業。律師不僅具有豐富的法律知識,而且具有豐富的辦案經驗和熟練的訴訟技巧,能在不同的訴訟階段為當事人作出適當的選擇。一般說來,律師調查取證要比當事人調查取證方便得多,收集證據的范圍也更加廣泛、精確。在司法實踐中法官往往也會對律師另眼相待、提供更多的方便。
2、申請公證機關進行證據保全
公證機關的法定業務之一便是「保全證據」。公證證據具有推定為真的效果。《民事訴訟法》第59條規定:「人民法院對經過公證證明的法律行為、法律事實和文書,應當確認其效力。但是,有相反證據足以推翻公證證明的除外」。公證機關對證據進行保全,其效果與法院依職權所進行的保全,是相等的。在訴前,當事人能夠充分運用公證機關收集、保全證據,是一個做好訴前准備的有效措施。
3、申請法院進行訴前證據保全
2002年最高法院《關於民事訴訟證據若干問題的規定》第25條:「法律、司法解釋規定訴前證據保全的,依照其規定辦理」。這就為當事人或利害關系人向法院申請訴前證據保全確定了一個合法依據。最高法院2002年1月實施的司法解釋《關於訴前停止侵犯注冊商標專用權行為和保全證據適用法律問題的解釋》,規定了在商標權侵權案件中,可以申請訴前證據保全。最高法院2001年7月1日實施的《關於訴前停止侵犯專利權行為適用法律問題的若干規定》第 16條也規定了訴前證據保全。最高法院2002年10月15日實施的《關於審理著作權民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第1條規定:「人民法院受理以下著作權民事糾紛案件」,其中有一項就是:「申請訴前財產保全、訴前證據保全案件」。可見,申請訴前證據保全在知識產權侵權案件中是大量存在的。保全措施後,當事人或利害關系人應在法定時間段里提起訴訟。如果沒有向法院提起訴訟,則此種保全措施應當予以解除,或者將有關證據予以銷毀或發還,同時申請人還要就此所造成的損失承擔賠償責任。
4、申請人民法院調取證據
我國《民事訴訟法》第六十四條規定:當事人及其代理人因客觀原因不能自行取得的證據,或者人民法院認為審理案件需要的證據,人民法院應當調查收集。基於此當事人往往在提起專利侵權,商標侵權和著作權侵權訴訟的同時,提出一份調取證據申請,調取的證據通常又分為三類:第一,保全被控侵權產品;第二,調查被控侵權單位的財務賬冊,以便確定賠償額;第三,調取被控侵權人存在侵權的證據。根據《民事訴訟法》及最高法院有關司法解釋的規定,法院調查收集證據有兩種運作方式:一是主動依職權調查收集證據。在涉及可能有損國家利益、社會公共利益或者他人合法權益的事實以及有關程序事項時,法院應當主動依職權調查和收集證據,而無需當事人提出取證申請。二是根據當事人的申請取證。在法院主動依職權調取證據的范圍被縮小了以後,當事人提出證據調查的申請變得日益重要。如果缺乏當事人及時提出的證據調查申請,法院一般不主動調查證據。在當事人提出證據調查申請後,法院是否啟動調查取證的機制還取決於法院的審查判斷,只有在當事人提出的該項申請符合法院取證范圍之時,法院才有義務調查取證,否則法院應當駁回該項申請。當事人申請法院調查取證應當注意兩點:一是申請調查的證據范圍,必須符合法定情形;二是此項申請必須注意舉證時限。
法院通常採取的措施是對易拍照的被控侵權產品採用拍照的方式,或採用記錄下被控侵權產品的技術特徵的方式,對易於調取的書籍、商標實物等採用扣押、提取等手法,而對於被控侵權人的財務賬冊往往因侵權人的阻撓或隱藏而極難得到。
5、申請行政機關調查取證
我國的《專利行政執法辦法》第五章對調查取證有專章規定。管理專利工作的部門在查處案件的過程中,可以根據需要依職權調查收集有關證據。可以查閱、復制與案件有關的合同、帳冊等有關文件;詢問當事人和證人;採用測量、拍照、攝像等方式進行現場勘驗。涉嫌侵犯製造方法專利權的,管理專利工作的部門可以要求被調查人進行現場演示。涉及產品專利的,可以從涉嫌侵權的產品中抽取樣品。
四、知識產權訴訟取證應注意的問題
1.收集證據應合法
根據我國法律規定,當事人提供的證據必須合法。實踐中,證據不合法主要有以下幾種情形:①收集或提供主體不合法。②取證程序不合法。如以暴力、威脅、欺騙、引誘、收買等非法方法收集的證據。③內容不合法。即不能證明案件真實情況、虛假的、無證明力的事實材料,因對案件事實的查明毫無意義而為非法證據。
2.注意證據之間的關聯性和一致性。
首先,各個證據之間要有某種客觀的聯系,相互印證,而不是相互孤立的。其次,當事人應收集與證明對象相一致的證據。實踐表明,證據證明對象過於分散往往容易削弱證據的證明力,至於相互矛盾的證據更是不為法庭所認定。所以,在收集證據後要仔細研究它們的內在關系,剔除無關緊要的證據,確保證據有的放矢。
3.注意證據的客觀性
不管採取那種方法收集證據,都要以客觀性為前提,只有客觀真實的證據才有證明力。千萬不能篡改、偽造證據,否則要承擔法律責任。