實用新型和著作權哪個好
1、發明、實用新型與軟著的區別是什麼?
你好,發明專利和實用新型專利的根本區別 發明 專利法所稱發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
(1)發明是一項新的技術方案 技術方案是指運用自然規律解決人類生產、生活中某一特定技術問題的具體構思,是利用自然規律、自然力使之產生一定效果的方案。技術方案一般由若干技術特徵組成。例如產品技術方案的技術特徵可以是零件、部件、材料、器具、設備、裝置的形狀、結構、成分、尺寸等等;方法技術方案的技術特徵可以是工藝、步驟、過程,所涉及的時間、溫度、壓力以及所採用的設備和工具等等。各個技術特徵之間的相互關系也是技術特徵。
(2)發明分為產品發明和方法發明兩大類型 產品發明包括所有由人創造出來的物品做出的發明。 方法發明包括所有利用自然規律的方法,又可以分為製造方法和操作使用方法兩種類型,例如對加工方法、製造方法、測試方法或產品使用方法等所做出的發明。 專利法保護的發明也可以是對現有產品或方法的改進。絕大多數發明都是對 現有技術的改進,例如對某些技術特徵進行新的組合,對某些技
術特徵進行新的選擇等,只要這些組合或選擇產生了新的技術效果,就是可以獲得專利保護的發明。 實用新型 專利法所稱實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。 實用新型與發明的相同之處在於,實用新型也必須是一種技術方案,而不能 是抽象的概念或者理論表述。實用新型與發明的不同之處在於,第一,實用新型只限於具有一定形狀的產品,不能是一種方法,例如生產方法、試驗方法、處理方法和應用方法等,也不能是沒有固定形狀的產品,如葯品、化學物質、水泥等;
第二,對實用新型的創造性要求不太高,而實用性較強。 《專利法實施細則》第二條規定:「專利法所稱的發明是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。」它是指通過發明人的構思,利用自然規律創造出的針對各種技術問題的新的解決方案。
《專利法實施細則》第二條還規定:「專利法所稱的實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案」,也就是說,實用新型專利是對機器、設備、裝置、用具或器件的形狀、構造或其結合提出新的方案,並且該新的方案能夠在工業上製造出具有實用價值或實際用途的產品。 實用新型專利同發明專利相比,
一是實用新型與形狀有關,保護范圍窄;
二是發明具備「突出的實質性特點和顯著的進步」的條件,而實用新型只需「實質性特點和顯著的進步」的條件。實用新型的創造性水平要求比發明低,因此,有人把實用新型專利稱為「小發明」專利,把取得專利的實用新型稱為「小專利」。《專利法》對實用新型的專利申請規定了比發明專利簡化的審批程序。在收費方面,申請實用新型專利應繳納的各種費用比申請發明專利應繳納的各種費用低,實用新型專利的保護期限比發明專利的保護期限短。
一、取得保護的方式不同
著作權多實行重要作品獨立完成,不論他們之間是否相同、類似,都受著作權保護,而商標權則不同,凡與已注冊的同類或類似商品的商標相同或類似的商品標志,依照各國商標法往往不能取得專用權。而對於同一內容的發明專利法只授予先申請人,要求「首創性」。
二、權利客體范疇不同
著作權保護文學、藝術、科學作品;專利權保護發明專利、實用新型專利、外觀設計專利;商標權保護注冊商標。著作權客體較專利權、商標權廣泛得多。
三、權利的內容不同
著作權中的人身權具有不可轉讓性、永久性的特點,包括發表權、署名權、修改權等。著作財產權主要包括復制權、發行權、展覽權、表演權、廣播權等。相比之下,專利權、商標權的內容簡單,著作財產權的使用方式復雜。
四、權利的排他性不同
只要是獨創的作品,不論其是否與已發表的作品相似,均可獲得獨立的著作權。相比之下,專利權、商標權具有較強的排他性。如果發明人就一項技術成果獲得專利,其他人未經他的許可,不能隨便在生產、經營中使用這項技術。未經商標權人的許可,他人不得在同一商品或者類似的商品上使用與注冊商標相同、相似的商標。
五、權利受保護的期限不同
著作權中的財產權的保護期限一般為作者有生之年加死後50年:發明專利權的保護期限為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期限為10年,注冊商標的有效期為10年,期滿可續展10年,續展的次數不限,希望能幫助到你望採納
2、著作權與專利權的區別
一、著作權與專利權的區別
1、著作權和專利權一般有以下的區別:
(1)、保護對象的區別,著作權保護的是文學、藝術和科學作品,專利法保護的是發明、實用新型和外觀設計;
(2)、登記機關的區別;
(3)、立法目的的區別。
2、法律依據:《著作權法》第三條
本法所稱的作品,包括以下列形式創作的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術等作品:
(1)、文字作品;
(2)、口述作品;
(3)、音樂、戲劇、曲藝、舞蹈、雜技藝術作品;
(4)、美術、建築作品;
(5)、攝影作品;
(6)、電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品;
(7)、工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品;
(8)、計算機軟體;
(9)、法律、行政法規規定的其他作品。
二、著作權與商標權有什麼不同
1、保護的對象和范圍不同;
2、原始權利產生的途徑不同;
3、國家主管機關和適用法律不同;
4、保護的目的不同;
5、時效性不同。
3、軟體著作權登記與專利有什麼區別?哪一個比較好?
軟體著作權登記與專利有什麼區別?哪一個比較好呢?今天小編就為大家解答一下:軟體著作權登記與專利有什麼區別軟體著作權登記與專利有什麼區別呢?什麼是軟體著作權登記?軟體的著作權登記,是作者充分行使並保護自己軟體著作權的前提條件和有力保障。一旦發生軟體著作權爭議,作者可以憑借《軟體著作權登記證書》主張自己的版權。什麼是專利?專利是由政府機關或者代表若干國家的區域性組織根據申請而頒發的一種文件,這種文件記載了發明創造的內容,並且在一定時期內產生這樣一種法律狀態,即獲得專利的發明創造在一般情況下他人只有經專利權人許可才能予以實施。在我國,專利分為發明、實用新型和外觀設計三種類型。兩者之間的區別:1、制度不同軟體著作權採取登記制,基本是100%可以通過的。專利採取審查制,必須滿足專利授權的條件才行。2、價值不同軟著是對作品的外在表現形式進行保護,專利是對技術的功能,性能等進行保護。對於相同的軟體,著作權的價值遠小於專利的價值。3、保護力度不同軟體著作權與專利相比專利保護力度會大很多。專利保護功能,軟體著作權只保護代碼。如果只申請軟體著作權,對手看到自己的產品,自己編程序實現相同的功能,不侵權。如申請專利,對手生產功能相似的產品,侵權。軟體著作權與專利相比,哪一個比較好?這個沒有哪個更好之說。軟體著作權保護力度廣,易通過。專利授權難,但是價值更大。進行軟體著作權登記還是專利申請,這個要從實際出發,如果有必要的話,兩者都申請也是可以的。
4、產品專利權與著作權的區別
產品專利權和著作權的區別:1、產生依據不同。專利權必須經授權取得,著作權一般自作品完成時自動取得;2、保護對象不同。專利保護發明、實用新型、外觀設計,而著作權保護文學、藝術和科學領域內具有獨創性並能以一定形式表現的智力成;3、其他區別。
【法律依據】
《中華人民共和國著作權法》第一條為保護文學、藝術和科學作品作者的著作權,以及與著作權有關的權益,鼓勵有益於社會主義精神文明、物質文明建設的作品的創作和傳播,促進社會主義文化和科學事業的發展與繁榮,根據憲法制定本法。《中華人民共和國專利法》第一條為了保護專利權人的合法權益,鼓勵發明創造,推動發明創造的應用,提高創新能力,促進科學技術進步和經濟社會發展,制定本法。