外觀設計專利侵權警告
1、侵犯外觀設計專利權?怎麼辦
侵犯外觀設計專利權可以向當地的商標委員會來申請,這樣的一種行為是無效的,或者是直接去法院來進行一個訴訟,但不論是哪一種情況的話,都必須要對於侵犯這樣的一種專利全做出一個合理的認定,通常情況下包括看是否屬於類似商品。外觀設計專利侵權的判定方法,也有三個步驟:1、確定外觀設計專利權的保護范圍。根據專利法第五十九條第二款之規定,其保護范圍,以表示在外觀設計專利權人在申請外觀設計專利時向專利局提交的圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為准,包括主視圖、俯視圖、側視圖等。其中主視圖最為重要,因為它最能體現該項外觀設計的美感。在確定外觀設計專利權的保護范圍時,還要注意從這些視圖中找出能夠體現該項外觀設計美感的各項要素。2、確定外觀設計專利產品與侵權產品是否屬於相同或者類似商品。中國法官的認定方法,通常是以產品的功能、用途作為標准,同時參考國際外觀設計分類表(即洛迦諾條約)有關商品的分類。如果外觀設計專利產品與被控侵權產品在功能、用途上是相同的,就可以確定二者是相同或者類似商品,並繼續進行下面3的比較。如果二者在功能、用途上不相同,可以認定二者既不是相同商品,也不是類似商品,到此就可以結束我們的侵權判定步驟,認定專利侵權不成立。3、將外觀設計專利與被控侵權產品進行對比。即以普通消費者的眼光,對被授予專利的外觀設計與被控侵權產品的外觀設計進行要部觀察,整體判斷。經過對比,可能出現以下三種結果:(1)被控侵權產品的外觀設計與專利外觀設計完全相同,就認定前者落入了專利權的保護范圍,專利侵權成立。(2)被控侵權產品的外觀設計在要部上與專利外觀設計基本相同,整體上屬於近似,將可能根據等同原則,也認定專利侵權成立。(3)被控侵權產品的外觀設計與專利外觀設計在整體上既不相同,也不近似,就認定被控侵權產品沒有落入專利權的保護范圍,專利侵權不成立。
2、外觀專利侵權怎麼處罰
法律分析:侵犯外觀設計專利權,是指沒有得到專利權人許可,擅自實施其專利的行為。擅自實施他人專利,應受到下列處罰:
1、承擔民事責任(賠償專利權人的損失);
2、由管理專利工作的部門給予下列處分:
(1)責令改正並予以公告;
(2)沒收違法所得;
(3)並處違法所得三倍以下罰款,沒收違法所得的,處以五萬元以下罰款;
(4)構成犯罪的,依法追究刑事責任。
以非專利產品冒充專利產品、以非專利方法冒充專利方法:
1、由管理專利工作的部門責令改正並予以公告;
2、並處五萬元以下罰款。
外觀設計專利侵權行為具有以下特徵:
1、侵害的對象是有效的專利。以存在有效的專利為前提,對於在發明專利申請公布後專利權授予前使用發明而未支付適當費用的糾紛,專利權人應當在專利權被授予之後,請求管理專利工作的部門調解,或直接向法院起訴。
2、必須有侵害行為,即行為人在客觀上實施了侵害他人專利的行為。並且以生產經營為目的,否則不構成侵權。
3、違反了法律的規定,即行為人實施專利的行為未經專利權人的許可,又無法律依據。
法律依據:《中華人民共和國專利法》
第六十條 國務院專利行政部門作出的給予實施強制許可的決定,應當及時通知專利權人,並予以登記和公告。給予實施強制許可的決定,應當根據強制許可的理由規定實施的范圍和時間。強制許可的理由消除並不再發生時,國務院專利行政部門應當根據專利權人的請求,經審查後作出終止實施強制許可的決定。
第六十三條 專利權人對國務院專利行政部門關於實施強制許可的決定不服的,專利權人和取得實施強制許可的單位或者個人對國務院專利行政部門關於實施強制許可的使用費的裁決不服的,可以自收到通知之日起三個月內向人民法院起訴。
第六十五條 未經專利權人許可,實施其專利,即侵犯其專利權,引起糾紛的,由當事人協商解決願協商或者協商不成的,專利權人或者利害關系人可以向人民法院起訴,也可以請求管理專利工作的部門處理。管理專利工作的部門處理時,認定侵權行為成立的,可以責令侵權人立即停止侵權行為,當事人不服的,可以自收到處理通知之日起十五日內依照《中華人民共和國行政訴訟法》向人民法院起訴權人期滿不起訴又不停止侵權行為的,管理專利工作的部門可以申請人民法院強制執行。進行處理的管理專利工作的部門應當事人的請求,可以就侵犯專利權的賠償數額進行調解解不成的,當事人可以依照《中華人民共和國民事訴訟法》向人民法院起訴。
3、外觀產品設計專利怎麼判定侵權
外觀產品設計專利侵權判定如下:
1.確定外觀設計專利權的保護范圍。其保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產品為准。
2.確定外觀設計專利產品與侵權產品是否屬於相同或者類似產品。通常是以產品的功能、用途作為標准,同時參考國際外觀設計分類表有關商品的分類。如果外觀設計專利產品與被控侵權產品在功能、用途上是相同的,就可以確定二者是相同或者類似商品。如果二者在功能、用途上不相同,可以認定二者既不是相同商品,也不是類似商品,從而認定專利侵權不成立。
3、將外觀設計專利與被控侵權產品進行對比
即以普通消費者的眼光,對被授予專利的外觀設計與被控侵權產品的外觀設計進行要部觀察,整體判斷。經過對比,可能出現以下三種結果:
(1)被控侵權產品的外觀設計與專利外觀設計完全相同,就認定前者落入了專利權的保護范圍,專利侵權成立;
(2)被控侵權產品的外觀設計在要部上與專利外觀設計基本相同,整體上屬於近似,將可能根據等同原則,也認定專利侵權成立;
法律依據:
《中華人民共和國專利法》
第二條 本法所稱的發明創造是指發明、實用新型和外觀設計。
發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。
實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。
外觀設計,是指對產品的整體或者局部的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。
第五十九條 依照本法第五十三條第(一)項、第五十六條規定申請強制許可的單位或者個人應當提供證據,證明其以合理的條件請求專利權人許可其實施專利,但未能在合理的時間內獲得許可。
《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋》
第八條 在與外觀設計專利產品相同或者相近種類產品上,採用與授權外觀設計相同或者近似的外觀設計的,人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利法第五十九條第二款規定的外觀設計專利權的保護范圍。
第十條 人民法院應當以外觀設計專利產品的一般消費者的知識水平和認知能力,判斷外觀設計是否相同或者近似。
第十一條 人民法院認定外觀設計是否相同或者近似時,應當根據授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特徵,以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷;對於主要由技術功能決定的設計特徵以及對整體視覺效果不產生影響的產品的材料、內部結構等特徵,應當不予考慮。
下列情形,通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響:
(一)產品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對於其他部位;
(二)授權外觀設計區別於現有設計的設計特徵相對於授權外觀設計的其他設計特徵。
被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上無差異的,人民法院應當認定兩者相同;在整體視覺效果上無實質性差異的,應當認定兩者近似。
4、侵犯版權了怎麼辦?
侵犯版權了怎麼辦?首先,請你放心,這個不存在刑事處分的。你可以通過走法律途徑提起訴訟,由法院來判決。
解決著作權糾紛方法:
1、自行協商。 如果雙方能在侵權行為發生之後和解,則既可以使著作權人迅速有效地實現和維護自己的權益,也可以使侵權人避免聲譽的損害。不願意協商或者協商不成,當事人可以直接向法院提起民事訴訟。
2、調解。 指雙方當事人在第三人的協助下協商解決糾紛調解人的范圍十分廣泛,雙方可以選擇著作權行政管理機關、人民調解委員會、律師等雙方信任的機關或者個人來主持調解。
3、仲裁。 依《著作權法》第54條的規定,雙方當事人可以根據達成的書面仲裁協議或者著作權合同中的仲裁條款,向仲裁機構申請仲裁。仲裁往往僅限於合同糾紛,而且提請仲裁必須有書面協議或書面的仲裁條款。
4、民事訴訟。 發生著作權糾紛後,如果雙方不願意協商或者協商不成;不願意調解協議或是調解後反悔的;而且當事人沒有有書面仲裁協議,也沒有在著作權合同中訂立仲裁條款的。
5、對那些嚴重侵犯著作權並已經構肆沒成犯罪的侵權行為,著作權人也可以向有關部門報案或控告,由有關機關提起公訴,著作權人可以提起附帶民事訴訟。
amazon怎麼避免侵犯版權 一、產品侵權分類
版權(Copyright):侵犯版權,通常指侵犯作者的著作權。這類侵權,中國賣家還是比較少碰到。
商標權(Trademark):未得到產品品牌官方的正規授權,擅自使用對方的商標或LOGO。
發明專利權(Utility Patent):如果出售的產品是別人發明的,而且別人申請了專利保護,賣家未經允許擅自生產銷售,也就是指銷售仿品。
外觀設計專利權(Design Patent):是指對產品的形狀、圖案、色彩或者其結合所做出的富有美感並適於工業上應用的新設計。外觀設計是指工業品的外觀設計,也就是工業品的式樣。外觀專利有60%以上相似就視為侵權假貨。
相對於專利侵權,商標侵權則容易判定一些,只要別人未經授權使用他人的商標或者申請高相似商標,都是侵權。但是,專利侵權,比如外觀專利,不僅復雜而且較難斷定,尤其是那些常見的產品,款式樣式本來就很多,新款B是新款A的變種,新款B不滿足申請外觀,但這並不等同B會對A的外觀造成侵權。對於和原有的款式樣式不相似,但又不能獲得外觀專利保護的產品,建議的做法就是申請商標,通過品牌效應來塑造品牌風格。
不同於外觀專利及發明專利,商標則是隨著使用時間的增加,其價值與顯著性日益變強,因為商標使用時間越久,品牌的消費群越大,辨識度也越高。
同時,做亞馬遜,走品牌化道路才能讓企業走得更遠。那如何才能品牌化?第一步應該是建立品牌聲譽,品牌不僅代表其產品的質量,同時也反映出產品風格。而第二步就是對產品款式樣式的保護,以防止其他人模仿自己的款式,也就是申請各種發明專利或外觀專利。
事實上,無論是准備申請商標或專利的企業氏扒,還是無品牌無專利的賣家,想要在國際市場上不受侵權的困擾,都需要首先學會檢索與自己產品相關的專利或商標,以判斷自己是否存在侵權的風險,從而更好的規避風險,保護自己。
如果賣家不小心出現侵權導致賬號被封,也需要積極採取應對措施,及時向亞馬遜申,並採取以下措施:
首先下架或清理導致亞馬遜賬號被停的所有庫存產品以及禁止在平台銷售的產品,聯絡智慧財產權所有人,直接與他們對話,如果找不到智慧財產權所有人,就聯絡亞馬遜在暫停賬號通知郵件里提到的法定代理人。其次提供供應商名單,及與其合同條款,請求智慧財產權所有人或代理人撤銷投訴,如果投訴未撤銷,那就給亞馬遜提交一份詳細的步驟清單,表明賣家和自己的律師採取哪些措施規避未來侵權行為,或證明投訴的不合理性。
就目前版權保護的現狀來說,防止是不可能的,只能說盡量減少和預防。
作為一個作者來說,一方面希望自己的作品被盡量多的人了解和使用,另一方面只要是使用率高的作品被侵權被盜版就是無法避免的。
我不知道你是什麼型別作品的權利人。所以不能給您太詳細的方法。但是,首先是要組相關的版權部門做好登記,確認自己權利人的身份。這是最重要的。避免有人侵犯您的署名權之後的扯皮。其次就是尋找一個著作權集體管理協會並加入,將您作品的版權保護工作交由這個協會管理,才能做大裂核納限度上保護您的權利。
侵犯版權案
Copyright infringement case
版權即著作權,屬個人所有,也就是版權所有權。
侵犯版權就是俗話說的盜版,及盜用版權,侵犯了其他人的版權所有權,是一種違法的行為。
侵犯著作權達到一定的要求可以構成刑事犯罪,依據刑法第217條主要有兩檔量刑標准:侵犯著作權,違法所得數額較大或者有其他嚴重情節的,處三年以下有期徒刑或者拘役,並處或者單處罰金;違法所得數額巨大或者有其他特別嚴重情節的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。
依據《關於辦理侵犯智慧財產權刑事案件適用法律若干問題的意見》非法經營數額在五萬元以上認定為數額較大,處三年以下徒刑;數額在25萬元以上認定為數額巨大,處3-7年有期徒刑。
肯定不會的啊 首先 Ice frog做的DOTA是基於魔獸爭霸的 他只是作為一個地圖制 *** 好者 做了圖然後發到網上的吧 就和現在呢些RPG一樣 誰都可以做 之後由於暴雪看到DOTA的高人氣於潛在商機 便邀請Ice frog一起開發 這才算是讓DOTA變的正規 如果再有仿DOTA2的話 才算侵權吧。。僅個人拙見…
如果您被告侵犯版權,該怎麼辦先確認一下自己是否真的侵犯了別人的版權!如果侵犯了!你可以跟版權人協商授權!
時間煮雨侵犯版權了嗎 一、版權侵權怎麼認定
版權也就是著作權,根據著作權保護的特點,著作權侵權行為的認定可分為以下幾步:
1、對原告作品的分析
按照我國法律的規定,著作權的產生採取自動保護原則,即作品一經創作完成,著作權即告產生。因此,與專利、商標等其他型別的智慧財產權侵權認定不同,著作權侵權認定還涉及到權利的有效性問題。一部擁有有效著作權的作品必須同時具備下述條件:屬於著作權法保護的作品范圍;具備獨創性;能以某種有形形式復制。只要有任何一個條件不具備,原告作品就不受著作權法保護。這樣,被告當然未侵權。如果原告作品同時符合上述條件,則該作品享受著作權法保護。
2、對被控侵權作品及被告使用方式的分析
對被控侵權作品的分析,可適用以下兩個標准:一是「接觸」,即接觸前一作品的機會;二是「實質相似」,即應受著作權保護部分實質相似。其中,後者是認定的重點。在認定原、被告的作品是否「實質相似」時,應將原告作品中受著作權保護的部分與被告作品的相應部分進行對比,判定兩者是否實質相似。
在我國司法實踐中,人民法院在認定原、被告作品之間是否存在實質性相似方面也有過成功的案例。例如,北京市西城區人民法院在《末代皇帝的後半生》一書侵權糾紛案中,通過肯定被告作品的獨創性,即否定被告作品與原告作品間的實質性相似,從而判定被告未侵權。如果被告的行為屬於使用作品的行為,那麼,就需要對被告的使用方式進行分析。有關的智慧財產權法律對「使用方式」規定了不同的含義。如在專利法中指的是「實施」,即將某項專利運用於產業,按說明製造出相同的產品或者使用相同的方法;與之相對立,在著作權法中指的是「復制」,即以印刷、影印等方式將作品製成一份或者多份。當某一客體(如實用藝術品或外觀設計作品)受到專利法與著作權法的不同角度的保護時,尤其應注意區分「實施」與「復制」這兩種不同的使用方式,不同的使用方式構成不同型別的侵權行為。
對於「復制」這種最普遍的使用作品的方式,根據我國著作權法第五十二條第二款的規定,按照工程設計、產品設計圖紙及其說明進行施工、生產工業品,不屬於著作權法所指的「復制」。由此可知,在我國,將平面作品以立體形式再現不構成對平面作品的侵權。
二、版權侵權賠償該如何確定
賠償是保護著作權人合法利益、制止不法侵權的有力措施,最高人民法院的司法解釋對侵犯著作權及與著作權有關的權益,造成的損失如何計算作了詳細的規定:
(一)權利人的實際損失,可以根據權利人因侵權所造成復製品發行減少量或者侵權復製品銷售量與權利人發行該復製品單位利潤乘積計算。發行減少量難以確定的,按照侵權復製品市場銷售量確定。如果權利人的實際損失或者違法所得無法確定的,人民法院根據當事人的請求或者依職權確定賠償數額。人民法院在確定賠償數額時,應當考慮作品型別、合理使用費、侵權行為性質、後果等情節綜合確定。
(二)權利人或者委託代理人對侵權行為進行調查、取證的合理費用,包括律師費用,都被計算在賠償范圍內。
要看你用來做什麼,如果只是個人欣賞、研究,那麼你不必承擔任何侵權責任的。
如果用於商業目的,或者上載分發給其他人,就另當別論了。
自己看沒事,但是用來牟利就算侵權了!你說的賣的話被知道了會被追究責任的!
5、速賣通知識產權侵權怎麼處理
1、及時下架侵權產品,如發現自己上架的產品上帶有別人的商標就應該及時下架,而不是等到已經被起訴後才下架侵權產品。不建議移倉之後再新建listing銷售。
因為權利人既然決定要舉起法規大旗投訴侵權賣家,很多時候就不會善罷甘休,看到一次就舉報一次。很可能你剛上架還沒出單就又被移除了,而且被投訴次數多了,店鋪就岌岌可危,被關指日可待了。
如果庫存巨大,還想繼續銷售,可以跟原告律所聯系,這里不建議直接發郵箱給原告律所,賣家自己發送信息原告律所一般不會回復,這種方法收效甚微,而且處理不專業可能會支付一筆不菲的賠償金和銷售分成。盡量請熟知TRO的美國律師來確定臨時禁令的范圍,一定要立即聘請律師在答辯期內做出回應,確保不錯過答辯期。
2、當不侵權或有可爭議性,或者也有相應知識產權,然後在多次聯系投訴方後未得到回應,建議通過郵件向平台官方提供產品不侵權的分析證據。如果投訴並非事實,比如被舉報的ASIN從來不曾出現在你的店鋪中,你可以嘗試寫郵件說明這一切,要求恢復店鋪正常狀態。
或者說產品被投訴外觀設計專利侵權,但是你認為差異很大,你也可以寫郵件反駁,列出一點兩點三點不同之處。總之申訴要有理有節,千萬不要表現出憤怒異常,氣急敗壞的姿態。
3、排除其他侵權風險。收到一次警告並非不可挽救,但是也要引起足夠的重視。有人說,每一次重大事故的發生,在之前都能找出100處將要發生的跡象。一個ASIN被警告侵權了,很有可能店鋪里還存在其他有侵權風險的產品,只是還沒有收到權利人的投訴而已。抓緊時間仔細核對,能在很大程度上避免再次的侵權警告導致的封店風險。
如若速賣通平台抽檢侵權的話,賣家需要及時去下架侵權的產品,平台的規則是非常嚴的,有比較大的違規現象店鋪會被凍結處理,所以賣家在經營的過程中一定要遵守好規則。
6、我有外觀專利被另一個外觀專利告
一、對比分析,客觀判斷專利權人認為自己的專利權受到侵犯後,應首先將對方技術與自己的專利技術進行仔細的對滲蘆比分析,判斷對方的技術特徵是否確實落入自己專利的保護范圍內,以確定專利侵權是否成立。專利權人往往會過高估計自己的專利權,因此,為避免判斷失誤造成損失,本所建議您委託專業的專利律師進行分析,提供客觀准確的法律意見,使您挽回被侵權造成的損失,在訴訟過程中立於不敗之地。
二、對專利權本身重新評估侵權訴訟的勝與負,在很大程度上取決於專利權人手中的專利權是否確實有效、無懈可擊。在訴訟過程中,法院通常要求實用新型叢枯帶專利的專利權人出具由國家專利局作出的專利檢索報告,來判斷專利是否有效,從而判斷侵權行為的成立與否。
三、侵權警告在提起專利侵權訴訟前,專利權人可以委託專業的專利律師向侵權方發出律師函,對侵權方的侵權行為進行警告。
四、收集證據專利權人在確認自己的專利權有效、專利侵權成立之後,應盡可能的收集侵權方的侵權證據,以備訴訟過程使用。
法律依據:
《中華人民共和國專利法 》
第十一條 發明和實用新型專利權被授予後,除本法另有規定的以外,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即不得為生產經營目的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產品,或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產品。
外觀設計專利權被授予後,任何單位或者個人未經專利權人許可,都不得實施其專利,即敗搭不得為生產經營目的製造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設計專利產品。
第十二條 任何單位或者個人實施他人專利的,應當與專利權人訂立實施許可合同,向專利權人支付專利使用費。被許可人無權允許合同規定以外的任何單位或者個人實施該專利。
7、產品的外觀設計如何才算是侵權又是如何界定侵權行為的侵權會受到什麼處罰
外觀設計專利的侵權判定方法概括起來主要有如下幾種:
直接對比法
1、將被控侵權產品與專利的圖片或照片直接進行比較
2、將專利權人或被許可人纖舉叢生產的外觀設計專利產品直接與被控侵權產品比較
交答亮叉對比法
先將被控侵權產品與已有公知公用產品作一比較,然後再將其與專利產品作比較,如果被控侵權的產品更接近於專利產品則一般構成侵權,更接近於公知公用產品則不侵權。
視角對比法
在比較異同時,首先應看主視圖,然後比較側視圖或俯毀櫻圖。
在判斷外觀設計產品是否侵權時應多從幾個視角去觀察比較,最後作出是否相同或近似的綜合判斷。
侵權的責任:
1、消除影響
2、賠禮道歉
3、賠償損失
根據情節進行處理,在侵權行為人實施侵權行為給專利產品在市場上的商譽造成損害時,侵權行為人就應當採用適當的方式承擔消除影響的法律責任,承認自己的侵權行為,以達到消除對專利產品造成的不良影響。
8、已經申請的專利被盜用,專利被侵權怎麼辦?
已經申請的 專利 被盜用,專利被侵權怎麼辦? 專利權 是 知識產權 中的重要組成部分,開發專利需要進行登記,這樣才有利於維護產權不被他人侵犯。然而生活中還是存在已經申請的專利被盜用的情況,面對專利被侵權怎麼辦呢?一般有三種方法,一是協議和解獲得賠償,二是向專利部門舉報,三是向法院提起 訴訟 。 專利出現侵權後,一般有三種解決途徑。但是不管選擇其中一種或幾種途徑,首先要做的工作就是收集 專利侵權 的 證據 。只有做好了這一步的工作,後面的措施才有了主動權,否則,後面的工作無法開展。解決專利侵權時應當收集的證據包括: 1、專利權屬證據。證明原告享有專利權或者專利許可使用權。 2、侵權存在證據。證明被告已經實施或者即將實施侵犯專利權的行為。原告應當提交被控侵權產品及其銷售發.票、專利與被控侵權產品技術特徵對比材料等證據。 3、 賠償金 額證據。證明其提出的賠償金額有事實依據。原告應當提交能證明其提出的賠償數額的證據,如權利人因被侵權所受到的損失的證據或者侵權人因侵權所獲得的利益的證據;權利人因被侵權所受到的損失或者侵權人因侵權所獲得的利益難以確定的,人民法院可以參照專利許可使用費的倍數合理確定賠償數額;沒有專利許可使用費可以參照或者專利許可使用費明顯不合理的,人民法院可以根據專利權的類別、 侵權行為 的性質和情節等因素,確定賠償數額。上述賠償數額可以包括因調查、制止侵權行為所支付的合理費用。 證據收集好之後,可以根據自己的情形選擇如下侵權解決方式: 1、協商與和解: 專利權人 和被控侵權人均可自行協商或在其他第三方的調解、斡旋下達成和解協議,解決糾紛。提出協商意向時一般可以向侵權方發送侵權 警告 函。這在我國 專利法 中並無規定,但在現實生活中卻被經常使用,而且還常取到較好的作用。侵權警告信的寫法可以根據不同情況,口氣可以強硬,也可以緩和。一般應寫明以下內容: (1)專利權人的專利號,專利的主要權項內容; (2)對方的產品或方法侵害了該專利權,希望中止或禁止對方製造、銷售和使用的行為; (3)希望對方於何時就此作出答復; (4)如果對方不作答復,專利權人可能採取的措施。 2、行政裁決或協調專利權人在侵權人侵權事實和證據充分確鑿的情況下,可向專利局等有關行政部門舉報,由其採取行政措施,對侵權人的侵權行為進行調查核實後作出 行政處罰 。在行政裁決過程中,有關專利行政部門基於有關當事人的申請,可對專利侵權的 民事責任 進行調解。 3、向法院起訴:專利權人在發現侵權人侵犯其專利權後,亦可徑自向侵權行為地、被告所在地等相關人民法院提起民事訴訟,要求停止侵權行為賠償經濟損失等。同時有權申請對侵權人的侵權事實和證據進行 訴訟保全 ,申請法院強制令,禁止侵權人繼續侵權行為。為保證經濟賠償的切實執行,專利權人在起訴的同時,可向受理法院申請對侵權人的等額財產進行訴訟保全。 向法院提起訴訟時,選擇起訴的法院可以有: (1)專利侵權糾紛案件,由侵權行為地或者被告住所地人民法院 管轄 。侵權行為地包括: a.被控侵犯發明、實用新型專利權的產品的製造、使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地 b.專利方法使用行為的實施地,依照該專利方法直接獲得的產品的使用、許諾銷售、銷售、進口等行為的實施地;c. 外觀設計專利 產品的製造、銷售、進口等行為的實施地; d.假冒他人專利的行為實施地; e.上述侵權行為的侵權結果發生地。 (2)原告僅對侵權產品製造者提起訴訟,未起訴銷售者,侵權產品製造地與銷售地不一致的,製造地人民法院有 管轄權 ;以製造者與銷售者為共同被告起訴的,銷售地人民法院有管轄權;銷售者是製造者的分支機構,原告在銷售地起訴侵權產品製造者製造、銷售行為的,銷售地人民法院有管轄權。 (3)專利權屬糾紛案件,由被告住所地人民法院管轄。 (4)專利權 合同糾紛 案件,由被告住所地或者 合同履行 地人民法院管轄。 合同當事人 可以在書面合同中協議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標的物所在地人民法院管轄,但不得違反 級別管轄 和專屬管轄的規定。 總之,如果遇到專利被盜用的情況,需要做的就是將自己申請的專利權的資料准備齊全,對方侵權的證據也需要收集並一起提交。選擇協商的辦法則要有理有據將走法律途徑產生的後果說明,專利權的案件處理比較麻煩,選擇法律途徑最好請 律師 代理 。
9、我們公司一個產品的外觀設計被侵權了,請問我們該如何處理?
一、外觀設計侵權怎麼認定
一般來說如果外觀設計專利在有效期內,並且按時交納了年費,那麼這個專利就是有效的。只要被告生產的產品在外觀上與外觀設計專利證書附圖(六面附圖)上相類似就可認定夠成侵權。
被告一般的對抗措施是:
(1)在答辯期間內提出專利無效的答辯,那麼一審法院將中止審理。原被告雙方需到國家知識產權局專利復審委員會打一個專利有效性確定的訴訟,國家知識產權局專利復審委員會做出一個決定書。一審法院拿到決定書後,恢復庭審,這就是專利的「兩個訴訟」。
(2)被告會提出自己在先使用來抗辯構成侵權,因為在先使用專利法規定是不構成侵權的。
二、如何計算外觀設計侵權賠償數額
1、按照權利人因被侵權所受到余輪的實際損失確定。此方法的計算公式為:專利權人因侵權產生的銷售量減少的總數乘以每件專利產品的利潤。
2、按照侵權人因侵權所獲得的利益確定。此方法的一般計算公式為:侵權產品銷售總數乘以每件產品的合理利潤。
3、參照該專利許可使用費的倍數合理確定。至於「幾倍」專利法沒有規定,根據最高院審理專利糾紛案件司法解釋(法釋2001第21號)的規定,確定為1至3倍。
4、法定數額賠償。專利法規定了上限為100萬元,下限為1萬元的法定賠償范圍。
利用上述前三種方法計算專利侵權賠償數額時,一般還應當包括權利人為制止侵權豎凳信行為所支付的合理粗余開支,一般包括調查取證費用、聘請律師費用等
實踐中,只有對外觀設計專利侵權做出了認定,之後才能依法追究侵權人的法律責任。