技術專利版權
商標:是一個專門的法律術語,品牌或品牌的一部分在政府有關部門依法注冊後,稱為「商標」,是用來區別一個經營者的品牌或服務和其他經營者的商品或服務的標記。我國商標法規定,經商標局核准注冊的商標,包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標,商標注冊人享有商標專用權,受法律保護。
版權:亦稱「著作權」,符號:©。指作者或其他人(包括法人)依法對某一著作物享受的權利。
根據規定,作者享受下列權利:
(1)以本名、化名或以不署名的方式發表作品;
(2)保護作品的完整性;
(3)修改已經發表的作品;
(4)因觀點改變或其他正當理由聲明收回已經發表的作品,但應適當賠償出版單位損失;
(5)通過合法途徑,以出版、復制、播放、表演、展覽、攝製片、翻譯或改編等形式使用作品;
(6)因他人使用作品而獲得經濟報酬。上述權利受到侵犯,作者或其他版權所有者有權要求停止侵權行為和賠償損失。
專利:從字面上是指專有的權利和利益。
「專利」一詞來源於拉丁語Litterae patentes,意為公開的信件或公共文獻,是中世紀的君主用來頒布某種特權的證明,後來指英國國王親自簽署的獨占權利證書。在現代,專利一般是由政府機關或者代表若干國家的區域性組織根據申請而頒發的一種文件,這種文件記載了發明創造的內容,並且在一定時期內產生這樣一種法律狀態,即獲得專利的發明創造在一般情況下他人只有經專利權人許可才能予以實施。
專利分為發明、實用新型和外觀設計三種類型。
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2、怎麼申請版權專利
版權和專利不一樣的,版權針對的是作品類,專利針對的是產品類,個人想要申請的話比較有難度,需要提供專利技術交底書等材料,可以找專業機構(亞太知識產權)幫你代辦。
3、專利和版權的區別(超詳細)
專利和版權都是知識產權的一個分支,即對智力勞動成果的保護。但專利和版權並沒有直接的關系,即有了版權保護並不意味著同時擁有了專利權保護。
一、版權,即著作權,是指文學、藝術、科學作品的作者對其作品享有的權利。這里的作品,包括自然科學、社會科學以及文學、音樂、戲劇、繪畫、雕塑、攝影和電影攝影等方面的作品。版權無需申請,自作品完成起,其作者就自動擁有版權。版權登記簿的效力在於作為主張權利或提出權利糾紛行政處理或訴訟的證明文件,能夠更有效地用來對抗第三人。
二、而專利保護的是技術方案,包括發明、實用新型和外觀設計,限於工業領域,前述的文學藝術作品是無法通過專利進行保護的。且要獲得專利權,需經過申請手續,審查合格頒發證書。
除了前面提到的保護客體、取得方式,專利和版權還存在諸多方面的差異。例如版權的保護期限為作者終生及其死亡後五十年(法人作品為首次發表後五十年),而專利的保護期限為自申請之日起,發明專利二十年,實用新型和外觀設計專利十年。
三、專利權和版權二者的區別
1、取得保護的方式不同:著作權多實行重要作品獨立完成,不論他們之間是否相同、類似,都受著作權法的保護,而對於同一內容的發明專利法只授予先申請人,要求「首創性」。
2、權利客體范疇不同:著作權保護文學、藝術、科學作品;專利權保護發明專利、實用新型專利、外觀設計專利。著作權客體較專利權廣泛的多。
3、權利的內容不同:著作權中的人身權具有不可轉讓性、永久性的特點,包括發表權、署名權、修改權等。著作財產權主要包括復制權、發行權、展覽權、表演權、廣播權等。相比之下,專利權的內容簡單,著作財產權的使用方式復雜。
4、權利的排他性不同:我國《著作權法》規定只要是獨創的作品,不論其是否與已發表的作品相似,均可獲得獨立的著作權。相比之下,專利權具有較強的排他性。如果發明人就一項技術成果獲得專利,其他人未經他的許可,不能隨便在生產、經營中使用這項技術。5、權利受保護的期限不同:著作權中的人身權在一般的情況下是不受時間限制的,著作權中的財產權的保護期限較長,公民的著作權的保護期為作者有生之年加死後50年:法人作品和職務作品的著作財產權的保護期限為50年,但作品自創作完成50年未發表的,不受保護;發明專利權的保護期限為20年,實用新型和外觀設計專利的保護期限為10年。
著作權與專利權的差異顯著,在通常情況下是易於區分的,但是就美術作品、圖形作品的保護方面,著作權與專利權存在交叉。如外觀設計權與著作權在實用美術作品保護上可能發生交叉。如何解決這類沖突,國際通行的做法是由各國國內立法決定。
4、版權和專利權的區別
版權和專利的區別:1、概念不同:版權其實就是著作權,是指著作權人對作品依法享有的權利。專利權是因特定的發明創造而享有的對發明物品依法享有的權利。2、主體不同:著作權的主體檔扮慎又稱著作權人,是指依法對文學、藝術和科學作品享有著作權的人。分為以下幾類:(1)根據著作權的取得方式不同,著作權主體可以分為原始主體和繼受主體.(2)根據主體享有著作權的完整程度不同,可分為完整主體和部分主體。(3)以著作權人所具有的國籍為標准,可以將著作權分為內國主體和外國主體。專利權的主體是專利權人,即享有專利法規定的權利並同時承擔義務的人。我國自然人和單位都可以依法定程序申請專利,成為專利的主體。外國人、外國企業或者外國其他組織也可以成為我國的專利權人。3、客體不同著作權的客體即作品,是指文學、藝術和科學領域內具有獨創性並以能以某種有形形式復制的智力成果。具體包括以下列形式創作的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術等作品:(1)文字作品;(2)口述作品,如演講、報告、授課、法庭辯論等;(3)音樂、戲劇、曲藝、舞蹈行敬、雜技藝術作品;(4)美術、建築作品;(5)攝影作品;(6)電影作品和以類似攝制電影的方法創作的作品;(7)工程設計圖、產品設計圖、地圖、示意圖等圖形作品和模型作品;(8)計算機軟體;(9)法律、行政法規定的其他作品。專利權的客體:是指符合專利條件的發明創造,具體包括發明、實用新型和外觀設計。發明創造是一種智力勞動。從民法的角度看,發明創造活動是一種事實行為,不受民事行為能力的限制。因此,非完全民事行為能力人也可以從事發明創造活動並因此獲得專利權。
【法律依據】
《中華人民共和國著作權法》第五條本法不適用於:(一)法律、法規,國家機缺態關的決議、決定、命令和其他具有立法、行政、司法性質的文件,及其官方正式譯文;(二)單純事實消息;(三)歷法、通用數表、通用表格和公式。
5、版權申請專利
法律分析:提交申請的方式:申請人應當以電子形式或者書面形式提交專利申請。(1)申請人以電子文件形式申請歷攔羨專利的,應當事先辦理電子申請用戶注冊手續,通過專利局專利電子申請系統向專利局提交申請文件及其他文件。(2)申請人以書面形式申請專利的,可以將申請文件及其他文件當面交到專利局的受理窗口或寄交至「國家知識產權局專利局受理處也可以當面交到設在地方的專利局代辦處的受理窗口或寄交至「國家知識產權局專利局×××代辦處。
法律依據:《中華人民共和國專利法》
第二十六條 申請發明或者實用新型專利的,應當提交請求書、說明書及其摘要和權利要求書等文件。 請求書應當寫明發明或者實用新衡孫型的名稱,發明人的姓名,申請人姓名或者名稱、地址,以及其他事項。 說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現為准;必要的時候,應當有附圖。摘要應當簡要說明發明或者實用新型的技術要點。 權利要求書應當以說明書為依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。 依賴遺傳資源完成的發明創造,申請人應當在專利申請文件中說明該遺傳資源的直接肢拍來源和原始來源;申請人無法說明原始來源的,應當陳述理由。
第二十七條 申請外觀設計專利的,應當提交請求書、該外觀設計的圖片或者照片以及對該外觀設計的簡要說明等文件。 申請人提交的有關圖片或者照片應當清楚地顯示要求專利保護的產品的外觀設計。
6、專利權和版權有什麼區別?
版權,又成為著作權,保護的是文學作品影視作品以及其他類型的文藝作品,版權不需要去申請就能自動獲得,作品完成之日起即自動獲得版權;
專利,保護的是技術方案或者產品的外觀,技術方案要能夠解決技術問題,外觀設計需要新穎並具有美感.專利也是要去申請後經過審查才能取得專利權.
版權的適用范圍包括文學、美術、音樂、影視作品等,作品完成的同時版權即自動產生,不需要申請。從產生日起至作者死後50年內有效。版權重點保護作者的表述方式即原創性。專利則指用於解決技術問題的發明創造,分為發明、實用新型、外觀設計三種。獲得專利授權後在保持連續繳費的情況下10年(實用新型、外觀設計)或20年(發明專利)內有效。
簡單說,兩者適用范圍不同,獲得權利的方式不同。版權不需要申請審批授權,而專利必須經過專利局審批授權才有效。
7、版權與專利的區別
法律分析:1、專利保護延及思想,版權只保護表達形式,專利保護的是技術和產品外觀設計。2、專利保護技術方案,版權趨向於文學作品,版權保護的是作品文字性東西。3、取得保護的方式不同:著作權多實行重要作品獨立完成,不論他們之間是否相同、類似,都受著作權法的保護,而對於同一內容的發明專利法只授予先申請人,要「首創性」4、權利客體范疇不同:著作權保護文學、藝術、科學作品;專利權保護發明專利、實用新型專利、野搜老外觀設計專利。著作權客體較專利權廣泛的多。5、權利的內容不同:著作權中的人身權具有頌升不可轉讓性、永久性的特點,包括發表權、署名權、修改權等。著作財產權主要包括復制權漏告、發行權、展覽權、表演權、廣播權等。相比之下,專利權的內容簡單,著作財產權的使用方式復雜。
法律依據:《中華人民共和國專利法》 第二條 發明,是指對產品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。實用新型,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。外觀設計,是指對產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所作出的富有美感並適於工業應用的新設計。
8、知識產權,版權,專利,著作權到底有什麼區別?
知識產權,版權,專利,著作權到底有什麼區別?版權、專利、著作權都是屬於知識產權的一種。
知識產權,也稱其為「知識財產權」,指「權利人對其所創作的智力勞動成果所享有的財產權利」,一般只在有限時間期內有效。各種智力創造比如發明、文學和藝術作品,以及在商業中使用的標志、名稱、圖像以及外觀並讓設計,都可被認為是某一個人或組織所擁有的知識御沒產權。
版權即著作權,是指文學、藝術、科學作品的作者對其作品享有的權利(包括財產權、人身權)。版權是知識產權的一種類型,它是由自然科學、社會科學以及文學、音樂、戲劇、繪畫、雕塑、攝影和電影攝影等方面的作品組成。
專利是受法律規范保護的發明創造,它是指一項發明創造向國家審批機關提出專利申請,經依法審查合格後向專利申請人授予的在規定的時間內對該項發明創造享有的專有權。包括發明專利,實用新型專利,外觀設計專利。
【就您的問題主要就是區別著作權與專利權】
著作權與專利權雖同屬知識產權類型,但是存在以下不同:
(1)保護對象不同:著作權是通過保護作品的表達形式。專利權所保護的是具有新穎性,創造性、實用性的發明創造,它拋開了表達形式而直接深入到技術方案本身。
(2)保護條件不同:專利權要求發明創造具有首創性。著作權要求作品具有獨創性。
(3)權利產生程序不同:專利權必須採取國絕拆局家行政授權的方法確定權利人。著作權在大多數國家依創作完成而自動產生,無需履行任何注冊登記手續。
(4)適用領域不同:著作權所保護的作品主要涉及文學藝術領域,專利權主要發生在工業生產領域,與產品的技術方案息息相關。兩者在某些方面也可能出現交叉。
知識產權 商標 版權 專利 著作權到底有什麼區別?知識產權是一個很寬泛的概念,商標、專利、版權都屬於知識產權,是屬於無形資產的范疇的。商標是一個企業的標識,是一個產品的標識,就像一個人的名字和長相,是獨特的。如果你要運營一款產品,你要給它一個好聽的名字,識別度高的LOGO,比如:蘋果手機。蘋果手機的LOGO和IPONE,都是 申請了商標保護的。版權是對一個人的獨創性的設計進行保護的,版權分為美術作品、文章等的著作權和軟體計算機著作權。還拿蘋果來舉例,它的LOGO,就可以申請版權,因為它有獨創性的設計。版權和商標是可以同時申請的,一個主要是為了用於產品宣傳和保護,一個是為了保護獨創性的設計,側重點不同。專利是對一種新型物品的發明進行保護的,分為發明、實用新型和外觀三種。商標、專利和版權,都是知識產權的重要組成部分,致力於保護創始者的勞動成果,北京君生品牌管理有限公司為您服務。當下中國的知識產權保護意識還處於相對匱乏的狀態,希望大家看了我的分享之後能夠有所幫助。
知識產權掃盲:商標,專利,版權到底有什麼區別? 區別:
1權利屬性不同。著作權具有人身權和財產權雙重屬性;而專利權和商標權只是一種財產權不具有人身權的屬性。
2權利授予的機關不同。著作權的取得自作品創作完成時自動取得,不需要向任何機關申請登記即取得著作權;專利權由國家知識產權局授予;商標權由國家商標局授予。
3保護的條件不同。著作權法保護的作品要求具有獨創性,禁止抄襲和剽竊他人作品;專利權要求授予最先申請人,對申請專利的發明創造要求具有首創性;商標權獲得注冊的前提條件是商標要具有識別性。
4適用領域不同。著作權法保護的作品適用的領域較廣泛,主要涉及文學、藝術和科學領域。而專利權和商標權主要發生在工農業和商業領域中。
5權利保護期不同。著作權的財產權和人身權中的發表權的保護期為作者終生加上死亡後50年,期滿該作品進入公有領域;專利權中發明專利的保護期是20年,實用新型和外觀設計的保護期是10年,自申請之日起計算。商標權的保護期為10年,自核准注冊之日起計算,期滿可以續展,續展的次數不受限制。
根據淘丁財稅(taoding.)了解,商標、專利、版權主要有以下6個方面不同:
1、定義不同
商標權是指商標主管機關依法授予商標所有人對其注冊商標受國家法律保護的專有權。
專利是指受法律保護的發明創造,包括發明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種類型。
專利權是發明創造人或其權利受讓人對特定的發明創造在一定期限內依法享有的獨占實施權,是知識產權的一種。
著作權也稱版權,是指作者及其他權利人對文學、藝術和科學作品享有的人身權和財產權的總稱。
2、享有的權利屬性不同
著作權可以享有人身權和財產權2種,而專利權和商標權只有1種財產權,沒有人身權。
3、發證機關不同
專利權是由國家知識產權局授予的,商標權是由國家商標局授予的,而版權比較特殊,它是不需要任何機關授予就能獲得的,因為當作品完成時就可以自動獲得。
4、保護的對象不同
商標保護的重點是商品或服務的標志,而專利保護的重點是具有新穎性的技術,版權保護的重點則是獨創性的作品。
5、適用領域不同
專利權和商標權的保護范圍主要在工農業和商業領域中,相比而言,著作權的適用范圍就比較寬泛了,主要涉及文學、藝術和科學領域。
6、保護期限不同
著作權的保護期為作者終生加上死亡後50年,專利權中發明專利的保護期是20年,實用新型和外觀設計的保護期是10年,自申請之日起計算。商標權的保護期為10年,自核准注冊之日起計算。
著作權即版權,是指文學、藝術、科學作品的作者對其作品享有的權利,包括財產權、人身權。版權是知識產權的一種類型,它是由自然科學、社會科學以及文學、音樂、戲劇、繪畫、雕塑、攝影和電影攝影等方面的作品組成。
知識產權,也稱其為知識財產權,指權利人對其所創作的智力勞動成果所享有的財產權利,一般只在有限時間期內有效。各種智力創造比如發明、文學和藝術作品,以及在商業中使用的標志、名稱、圖像以及外觀設計,都可被認為是某一個人或組織所擁有的知識產權。
著作權是知識產權的一種,著作權屬於知識產權。知識產權主要包括著作權、商標權和專利權。
知識產權包含的范圍很廣:有商標、專利等,而版權就比較單一。
商標,專利,版權到底有什麼區別 商標,簡而言之,是用來區分商品或服務並具有顯著特徵的標志,它是最常見的知識產權類型。
專利是指受法律保護的發明創造,包括發明專利、實用新型專利和外觀設計專利三種類型。
版權又稱為著作權,是指文學、藝術、科學作品的作者對其作品享有的權利。
無論是商標、專利還是版權在注冊申請時都需要進行人工審查,但基於三者不同的特點,審查的重點也不同:
商標審查的是顯著性,說的簡單點就是能區分出來、跟別人不一樣。比如美味牌蘋果,就不具有顯著性:由於美味是形容詞,美味蘋果涉及范圍太廣,這樣的詞不可能被某一家企業獨占,也就無法被區分出來。除了顯著性以外,商標還要審查相似性,即在相同類別下,不能存在相同或近似的商標在先申請。如果既有顯著性又不存在相似商標,那麼商標就差不多可以通過審查了。
專利審查的重點是新穎性,說的簡單點,就是這個技術是前無古人的。審查方法也很簡單,一般通過查閱現有文獻的方法來判斷。如果現有文獻查不到,那麼說明這個專利就具有新穎性。
版權相對特別,因為版權自作者完成之日起就獲得了,不需要一個證書來證明自己的權利。看到這里很多人肯定要問,既然如此,為什麼還要做版權登記呢?其實,做不做版權登記,作者都享有版權,但誰是原作者就很難證明了。比如,你寫了一篇文章,有一天別人用了,你怎麼證明這篇文章就是你寫的呢?如果你寫完文章後,做了版權登記,別人再盜用你文章的時候,你就可以拿出版權證書來維護自己的權益。因此,版權登記,減輕了原作者的舉證責任(如果不登記的話,原作者其實很難拿出令人信服的證據,或者說即便能拿出來,所花成本很高,還不如花幾百塊做個版權登記劃算)。
專利是知識產權的一種
知識產權是人們基於自己的智力活動創造的成果和經營管理活動中的經驗、知識而依法享有的權利。
知識產權有廣義與狹義之分。
廣義的知識產權包括著作權、鄰接權、商標權、商號權、商業秘密權、產地標記權、專利權、集成電路布圖設計權等各種權利。
狹義的知識產權,即傳統意義上的知識產權,應當包括著作權(含鄰接權)、專利權、商標權三個主要組成部分。
專利它具有以下幾個特徵:
1、 專利是一項發明創造,是產生專利權的基礎。
2、 專利是符合專利法規定的專利條件的發明創造。
3、 作為專利的發明創造必須經專利主管機關依照法定程序審查確定,在未經審批以前,任何一項發明創造都不得成為專利。
我國專利法規定了三種專利:發明專利,實用新型專利和外觀設計專利。
知識產權是統稱,一般包括專利、商標權及版權。
版權與知識產權有什麼區別?知識產權包括三大類:商標、專利、版權。
9、專利版權是什麼意思
法律分析:專利版權是指,發明創造人或其權利受讓人對特定的發明創造在一定期限內依法享有的獨占實施權,即佔有、使用、收益、處分的權利,是知識產權的一種。
法律依據:《中華人民共和國專利法》第二十六條 申請發明或者實用新型專利的,應當提交請求書、說明書及其摘要和權利要求書等文件。 請求書應當寫明發明或者實用新型的名稱,發明人的姓名,申請人姓名或者名稱、地址,以及其他事項。 說明書應當對發明或者實用新型作出清楚、完整的說明,以所屬技術領域的技術人員能夠實現為准;必要的時候,應當有附圖。摘要應當簡要說明發明或者實用新型的技術要點。 權利要求書應當以說明書為依據,清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。