什麼是葯品知識產權
1、淺談葯品專利保護的利弊
淺談葯品專利保護的利弊,葯品專利是重要的知識產權之一,葯品產權的專利的安全性與人們的生活健康息息相關。接下來小編和大家淺談一下葯品葯品專利保護的利弊是怎樣的。葯品專利保護的利弊淺談葯品專利保護的利弊首先,知識產權的無形性和可復制性特點,醫葯科技創新必須及時轉化為產品,才能創造財富和價值。發達國家往往將其葯品銷售額的10%?15%用於新葯的研究與開發,其目的正是新葯研製產業化後的高額利潤。知識產權保護制度的實施, 可以從法律和行政等各方面促使高新技術轉化為生產,有利於加強科研與生產管 理,解決科研與生產相脫離的問題。同時,專利制度不可避免的有一些弊端,主要表現在以下幾個方面:1、為持有和保護專利,企業付出了相當大的人力物力。2、一些專利流氓公司出現。3、催生很多無用專利。有種說法說中國大學盡管每年有很高的專利授權量,但其中99%都是無用專利。4、對一些老企業老說,經過多年的運營和積累,手握大量的專利武器。但這對新企業發展來說無疑是巨大的阻礙。倘若有公司對一家新公司使用專利武器,在短期內前者處於大大的不利地位。
2、誰知道葯品專利保護和中葯品種保護的區別是什麼呢?
中葯專利保護與中葯品種保護的目的都是對中葯技術成果給予合法性的保護,以促進中葯事業的發展,在這一點上二者是統一的,現就二者的區別介紹如下: 1.兩者保護的法律效力不同:專利保護的法律依託是《中華人民共和國專利法》,屬於全國人大常委會正式通過的國家法律,其保護方式是由專利局授予專利保護范圍,通過訴訟程序由法院判定是否侵權,並由法院執行對侵權者的制裁;中葯品種保護的依據是國務院制定的《中葯品種保護條例》,屬於國家法規,其保護方式是由國家衛生行政部門監督管理(現已改由國家葯品監督管理局,以下同),採取行政保護措施。在法律效力上前者大於後者。也就是說,根據法律與法規矛盾時,法規服從於法律的原則,對同一種中葯品種,如果兩者保護的權益人出現不同時,在法律效力上後者服從於前者。鑒於此原因,《中葯品種保護條例》第二條第二款規定:「申請專利的中葯品種,依照專利法的規定辦理,不適用本條例」。 2.被保護者的權利性質不同:專利權屬於知識產權的范疇。所謂知識產權是國際上廣泛承認的一種特殊的、無形的財產所有權,包括工業產權和版權,工業產權又包括專利權和商標所有權。知識產權在法律概念上具有專有權和財產權的特徵。專利保護就是通過對專利申請人授予專利權的形式給予保護,專利權人享有該專利技術的獨占權,即專利權人有獨占使用其專利權的權利,並有限制或許可他人使用其專利權的權利。也說是說,決定是自己獨家生產其專利葯品,還是許可其他廠家生產以及許可其他幾家生產的權利人是專利權人自身,如果未經專利權人許可而使用其專利技術構成侵權行為,專利權人有權制止侵權行為,並有權要求侵權者賠償其經濟損失;而中葯品種保護屬於對特定生產企業所生產中葯品種的一種行政保護措施,不具有法律上的專有權和財產權特徵,即對於中葯品種保護來說,同一保護品種受益人不只是一家,它可以同時是兩家以上的生產企業,決定保護幾家生產企業同時生產同一產品的權利人不是《中葯保護品種證書》的持有者,也就是說,《中葯保護品種證書》持有者的權利是非獨占性的,並且,對擅自仿製中葯保護品種的處罰權歸衛生行政部門所有,《中葯保護品種證書》持有者不具有要求賠償其經濟損失的權利。專利權由於具有財產權的特性,與普通財產所有權人一樣,專利權人有權決定他所擁有的專利權的命運,諸如轉讓、贈與、放棄等,這就是財產所有權人在法律概念上的處分權。因此專利權可以進入商品流通領域進行自由買賣,專利權人有權決定是否通過部分或全部轉讓,獲得經濟利益;而《中葯保護品種證書》持有者的權利是不能自由進入商品流通領域進行買賣和轉讓的,只有對臨床用葯緊缺的中葯保護品種,根據國家中葯生產經營主管部門提出的仿製建議,經國務院衛生行政部門批准,《中葯保護品種證書》持有者才可以收取合理的使用費,並且其使用費數額雙方協商不能達成協議時,由衛生行政部門裁決。也就是說,《中葯保護品種證書》持有者對這種使用費的收取是有條件的、非自主性的。 3.兩者保護的客體范圍不同:專利保護的客體包括了中葯復方、單方制劑,中葯提取物及其制劑,中葯的制備方法或加工工藝,中葯的新用途,而且,專利保護的葯物產品可以是正式批準的葯物品種,也可以是正在研製中的未上市的葯物;中葯品種保護的客體只是列入國家葯品標准和國務院衛生行政部門認定的列入省、自治區、直轄市葯品標準的葯物產品。(《中葯品種條例》第二條規定「本條例適用於中國境內生產製造的中葯品種,包括中成葯、天然葯物的提取物及其制劑和中葯人工製成品。」) 4.兩者保護的期限不同:葯品專利保護的期限統一為二十年;中葯品保護的期限不是統一的,中葯一級保護品種分別為三十年、二十年、十年,中葯二級保護品種為七年。
3、醫葯知識產權的意義在於
醫葯知識產權的意義在於:作為高新科技和信息技術運用最為廣泛的領域之一,醫葯行業不僅是絕大多數國家重要的工業產業支柱,也是無形資產集中的主要領域。因此,世界各國對醫葯領域的知識產權保護問題都十分重視。醫葯知識產權保護的意義主要體現在以下幾個方面:
1.促進醫葯科技創新。
2.推動醫葯科技產業化發展。
3.促進醫葯國際交流與貿易。
4.提高企業競爭意識與能力。
5.保護和發展我國傳統中葯資源和優勢。
民事主體依法享有知識產權。
法律依據
《中華人民共和國民法典》第一百二十三條 【知識產權的定義】民事主體依法享有知識產權。知識產權是權利人依法就下列客體享有的專有的權利:(一)作品;(二)發明、實用新型、外觀設計;(三)商標;(四)地理標志;(五)商業秘密;(六)集成電路布圖設計;(七)植物新品種;(八)法律規定的其他客體。
4、醫葯衛生知識產權主要包括哪些內容
醫葯知識產權,是抄指一切與醫葯行業有關的發明創造和智力勞動成果的財產權。這種財產權通常被稱為無形資產,與動產、不動產並稱為人類財產的三大形態。
目前,我國的醫葯知識產權保護主要有4種保護方式:專利權、商標權、醫葯著作權和醫療商業秘密權。近年來,隨著相關法律法規的不斷完善,我國醫葯知識產權的保護有了長足的進步。如在葯品的專利保護方面,已經由對產品的保護上升到了對方法的保護;商標保護方面新增加了對產品地理標志的保護;新葯的分類標准不斷趨於科學化等。
5、醫葯知識產權的意義在於
作為高新科技和信息技術運用最為廣泛的領域之一,醫葯行業不僅是絕大多數國家重要的工業產業支柱,也是無形資產集中的主要領域。因此,世界各國對醫葯領域的知識產權保護問題都十分重視。醫葯知識產權保護的意義主要體現在以下幾個方面:
1.促進醫葯科技創新 新葯的研究開發是一項高投入、高風險、費時長、效益大的復雜的系統工程,需要進行新葯的設計與篩選、臨床前研究、臨床研究、生產工藝優化、申報、審批及市場開發等大量、長期的工作。
2.推動醫葯科技產業化發展由於知識產權的無形性和可復制性特點,醫葯科技創新必須及時轉化為產品,才能創造財富和價值。
3.促進醫葯國際交流與貿易我國作為一個發展中大國,已經加入主要知識產權保護國際公約,知識產權保護的法律體系也基本完善。
4.提高企業競爭意識與能力中國加入世界貿易組織以後,醫葯知識產權保護制度得到更加嚴格的實施,我國長期以來以仿製無自主知識產權葯品為主的絕大多數醫葯企業面臨更加嚴峻的競爭形勢。
5.保護和發展我國傳統中葯資源和優勢中葯是我國傳統文化瑰寶,是祖先留給我們的寶貴科技文化財富也是一筆豐富的經濟財富。
法律依據
《中華人民共和國專利法》第十三條 發明專利申請公布後,申請人可以要求實施其發明的單位或者個人支付適當的費用。
6、知識產權包括哪些?
各種智力創造比如發明、外觀設計、文學和藝術作品,以及在商業中使用的標志、名稱、圖像,都可被認為是某一個人或組織所擁有的知識產權。知識產權,也稱「知識所屬權」,指「權利人對其智力勞動所創作的成果和經營活動中的標記、信譽所依法享有的專有權利」,一般只在有限時間內有效。
7、葯品專利權包括幾種
法律分析:葯物專利,有時候也被叫作葯品專利,是就葯品申請的專利,包括葯品產品專利、葯品制備工藝專利、葯物用途專利等不同的類型。
法律依據:《關於審理申請注冊的葯品相關的專利權糾紛民事案件適用法律若干問題的規定》
第一條 當事人依據專利法第七十六條規定提起的確認是否落入專利權保護范圍糾紛的第一審案件,由北京知識產權法院管轄。
第二條 專利法第七十六條所稱相關的專利,是指適用國務院有關行政部門關於葯品上市許可審批與葯品上市許可申請階段專利權糾紛解決的具體銜接辦法(以下簡稱銜接辦法)的專利。專利法第七十六條所稱利害關系人,是指前款所稱專利的被許可人、相關葯品上市許可持有人。
8、知識產權是什麼?
知識產權是指由人腦的創造性天賦所產生的法律權利的總稱。知識產權對推動國家的經濟繁榮起著重要作用,並且可以鼓勵富有創造力的個人與社會分享他們的聰明才智。就像動產和不動產權利保護個人對有形財產(比如土地和汽車)的所有權權益一樣;知識產權保護的是個人對無形財產的所有權權益,比如發明創意、百老匯歌舞劇的樂譜、產品名稱和徽標等等。如果法律中沒有對這些權利的強制規定,社會就難以繁榮進步。在這篇文章中,您會了解到什麼是知識產權,以及其各種具體形式之間存在的差異。
大多數人會由知識產權聯想到專利、商標和著作權。這三種權利是知識產權的核心內容,它們獎勵並保護市場中各種商品和服務的發明者、作者、所有者和銷售者的創造性工作。雖然這些權利所依據的基礎法律原則有所不同,但它們之間也有一些共同的准則。 授予專利、商標或者著作權保護,需要在發明者或作者的權益與整個社會的權益之間把握好微妙的平衡關系。這種平衡與規劃法中的平衡做法非常相似。規劃法中的平衡措施是:通過限制土地所有者對土地的使用以獲得更大的社會利益,進而保護土地所有者對土地的所有權權益和專有使用權。這種平衡措施的例子還包括公用地役權和渠權。 例如,某人開發出能夠挽救生命的葯品,對這樣重大的發明授予專利權,也代表了一種類似的平衡措施。然而,允許社會免費使用專利葯品,這對葯品發明者是否公平?為獲取葯品的更大利益而不允許社會使用自己發明的葯品,這對社會又是否公平?知識產權法的作用就是調合這些看似矛盾的利益沖突。 此外,知識產權還有助於培養具有競爭力的市場。它通過在一段時期內保護發明者的創新所帶來的收益,從而鼓勵其公開自己的發明,進而達到促進市場競爭力的目的。公開創新技術可以使他人在已有的發明基礎上進行創造改進,從而促進技術水平的持續發展。如果沒有知識產權保護帶來的利益,市場就難以像現在這樣有效運轉。想像一下,如果每個競爭者都不能在他人工作成果的基礎上進行加工改進,而必須不斷從零開始,那世界將會變成怎樣! 最後一點,知識產權具有地域性,其授予條件和執行均由每個轄區的法律來管理。例如,美國專利只能依據美國的法律來授予和執行。只有依據加拿大的法律,商標才能在加拿大得到注冊和執行;只有依據中國的法律,著作權才能在中國得到注冊和執行。盡管人們希望能夠有所統一,但各國在如何保護知識產權方面上還是各有不同。在這些差異中,關於如何獲取知識產權方面的差異占據多數,而關於各國所授予的實體權利的差異則佔少數。 「專利」和「商標」這兩個詞往往被互相替換使用。我們經常聽到專利用於保護徽標,商標用於保護發明,或正好相反。盡管專利和商標所保護的對象可能是同一產品,但這兩個詞的含義以及所代表的知識產權形式還是有很大區別的。事實上,這兩個詞很少能互相替換使用,因為它們所保護的基本權利實質上相差很大。 什麼是專利?概括來講,專利用來保護與產品設計或過程設計有關的知識產權。如美國專利由美國專利商標局頒發,並且只能在美國境內得到有效執行,而在美國境外則無效。 專利賦予專利所有者一種「專有權」,禁止他人製造、使用、銷售或許諾銷售該專利中所聲明的產品或產品的製造過程。有一點很值得注意,對於專利所有者來說,專利並不會賦予所有者利用其專利發明來謀取利益的權利。專利所有者只擁有阻止他人這樣做的專有權。 換句話說,僅僅獲得一項產品的專利並不意味著您可以實際利用這項產品來謀取利益。在您之前的某個專利所有者可能會行使其專利賦予他的「專有權」來阻止您這樣做。這是一個重要的區別,下面我們用一個例子來詳細解釋。假設您的專利發明是一把椅子,有四條腿、一個底座、一個靠背和一副弧形彎腳——這是一把搖椅。在專利保護下,您擁有阻止他人製造、使用、銷售或許諾銷售這種專利搖椅的專有權。讓我們來做個假設,如果您所設計的搖椅上的弧形彎腳很獨特,並受以前的某個專利保護,那麼這個弧形彎腳的專利所有人就擁有阻止其他人(包括您)使用該弧形彎腳的專有權。在您的搖椅上使用該專利弧形彎腳就會構成對該專利的侵害。 所以,盡管您獲得了搖椅的專利,但在您未獲得弧形彎腳專利所有者的許可前,仍然不能實際製造、使用、銷售或許諾銷售這種搖椅。弧形彎腳的專利所有者並非必須向您提供授權,只要他願意,就能一直阻止您的搖椅進入市場。當然還有更明智的做法,弧形彎腳的專利所有者可以通過收取一定授權費用向您提供授權,從而分享到您的成功。 專利的有效期為20年,自該專利的申請之日起計算。 什麼是商標?在美國,商標注冊和專利一樣,也是由美國專利商標局頒發的。專利通過賦予專利所有者的專有權(用於禁止他人製造、使用、銷售或許諾銷售專利產品)來防止他人未經許可復制產品,而商標則用於在產品的消費者中標識或突出產品。因此,商標與禁止產品復制毫無關系。那是專利所起的作用。 美國專利商標局對商標的定義是:生產者、經營者為使自已的商品與他人的商品相區別並標示商品來源而使用或者打算使用的文字、名稱、符號、圖形以及上述要素的組合。簡而言之,商標就是品牌的名稱。 同商標密切相關的有服務商標、集體商標和證明商標。就像商標區分產品來源一樣,服務商標用於區分服務的來源。集體商標是指團體或組織所使用的商標或服務商標。證明商標是商標擁有者以外的其他人所用的一種標志,用以證明使用者的商品或服務的質量、精度或其他品質。 什麼是著作權? 著作權對思想表達提供保護。與專利不同,專利保護創意本身,而著作權只保護對創意的表達。在前面討論的例子中,專利保護的是四條腿椅子的創意,而通過圖畫、照片和語言進行的有關該創意的表達,則可由著作權來保護。 作品必須是作者原創的,才有資格獲取著作權保護。要確定一件作品是否為作者原創,它必須符合以下兩個條件: 該作品必須由作者獨立完成,而非抄襲其他作品而來 必須具有一定程度上的創新。 如果作品不符合上面兩個條件,它就不能算作原創作品,也就沒有資格獲得著作權保護。不過,即使作品中包含一些非原創元素,它仍然可以獲得著作權保護。例如,如果作者以一種原創方式重新編排了非原創的元素,這種編纂工作仍會被視為原創,因而就有資格獲取著作權保護。
根據作品創作的時間,著作權保護的期限自作品問世之日起,至作者死後70年終止。 有關更多信息,請查看下一頁上的鏈接。
9、葯品專利的類型有哪幾種
類型:
(1)發明專利發明是指對產品、方法或其改進所提出的新的技術方案。葯品發明專利包括產品發明專利和方法發明專利兩類。
葯品產品發明包括:
①新物質(即化合物專利),指具有一定化學結構式或物理、化學性能的單一物質,包括有一定醫療用途的新化合物;新基因工程產品;新生物製品;用於制葯的新原料、新輔料、新中間體、新代謝物和新葯物前體;新異構體;新的有效晶型;新分離或提取得到的天然物質等。
②葯物組合物,指兩種或兩種以上元素或化合物按一定比例組成具有一定性質和用途的混合物。包括中葯新復方制劑;中葯的有效部位;葯物的新劑型等。
③生物製品、微生物及其代謝產物,可授予專利權的微生物及其代謝產物必須是經過分離成為純培養物,並且具有特定工業用途的。
關於葯品的方法發明包括:
①制備和生產方法,如化合物的制備方法、組合物的制備方法、提取分離方法、純化方法等(即工藝專利);
②用途發明,如化學物質的新的醫葯用途、葯物的新的適應症等(即用途專利)。
(2)實用新型專利
①某些與功能相關的葯物劑型、形狀、結構的改變(如劑型專利、晶形專利),如通過改變葯品的外層結構達到延長葯品療效的技術方案;
②診斷用葯的試劑盒與功能有關的形狀、結構的創新;
③生產葯品的專用設備的改進;④某些與葯品功能有關的包裝容器的形狀、結構和開關技巧等。
(3)外觀設計專利外觀設計
①必須是產品形狀、圖案、色彩或其結合的新設計;
②必須與產品結合,並能在工業上應用。葯品的外觀設計包括:葯品的外觀,如便於給兒童服用的製成小動物形狀的葯片;葯品包裝的外觀,如葯品的包裝盒;富有美感和特色的說明書等。