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創新專利產品

發布時間: 2022-05-18 11:56:14

1、創新或創意要申請專利嗎?

中國的專利法不保護「方法」,單純的廣告創意是無法申請專利保護的。
但是,如果是別人刻意模仿你的廣告創意,你在有足夠證據的情況下可以以「不當競爭」進行法律維權。

就某種商業運行模式而言,你的情況很難和這四種靠邊,實際操作中恐怕都不行。如果你存有疑義不妨找個專利代理事務所咨詢一下;
我以前是從事技術產權交易中介工作的,整天可都和專利打交道,說實在的,我們國內現行的《知識產權保護法》漏洞很多,本身就存在很多缺陷,不要說一個方法了,就是一個具體的專利產品,別人要仿冒你也是輕而易舉的事,要解決此類問題其核心不僅僅是完善產權相關法律的問題,更重要的是如何維權,打贏了官司往往得不到賠償,實際賠償執行困難,這就是我們現行版權法的致命弊端。

我曾親眼目睹某教授率其科研小組歷時近30年發明的一種醫療診斷設備,當初曾申請了英、美、日、中四國的發明專利,其診斷方法原理甚至已經被國內的醫療專科學校寫進了教材,要知道中國像這樣的「發明專利」是非常少見的。然而由於該教授不善經營,國內市場都沒有做好談何國際市場?如今其發明產品在已經被國內眾多的仿冒者逼得走頭無路了,真是「假李鬼」打死「真李逵」,為了維權,該教授現在已經是負債累累了!

像您這樣的情況,恕我直言,還是趁早打消了申請專利的念頭吧!申請專利就意味著必須信息公開,也就是讓眾多的「有心人」迅速了解你的方法專利,此舉在現行階段無疑是「弊」遠大於「利」,倒不如一個人埋頭低調運營,等有了實際經濟效益在實施轉型。

一句話:方法專利難以在現行體制下保護您的根本利益,唯有不斷創新才能獲得更多的利益。

(題外話:您可以去了解一下,著名的「五糧液」就為了抵製造假者,曾經申請了無數個包裝的外形專利,但到最後,「五糧液」認為,抵製造價的最好辦法是不斷創新、不斷的更換包裝,從而不斷提高造假者的造假成本,從而最有效的抵製造假)

2、什麼樣的創新可以申請專利

授予專利權的發明創造應當具備的條件包括兩方面內容:形式條件和實質性條件。

一、形式條件:

是指要求授予專利權的發明創造,應當以專利法及其實施細則規定的格式,書面記載在專利申請文件上,並依照法定程序履行各種必要的手續。文件或者手續如果不符合要求,應當在法律規定或者專利局指定的期限內補正,經過補正仍然不符合要求的,專利局將予以駁回。

二、實質性條件:

也稱專利性條件,它是對發明創造授權的本質依據。專利法規定,授予專利權的發明和實用新型應當具備新穎性、創造性和實用性。

1.1新穎性

專利法所說的新穎性是指:

(1)在申請提交到專利局以前,沒有同樣的發明創造在國內外出版物上公開發表過。這里的出版物,不但包括書籍、報刊、雜志等紙件,也包括錄音帶、錄像帶及唱片等音、影件。
(2)在國內沒有公開使用過,或者以其他方式為公眾所知。所謂公開使用過,是指以商品形式銷售或用技術交流等方式進行傳播、應用,乃至通過電視和廣播為公眾所知。
(3)在該申請提交日以前,沒有同樣的發明或實用新型由他人向專利局提出過申請,並且記載在以後公布的專利申請文件中。
因此,在提交申請以前,申請人應當對其發明創造的新穎性作普遍調查,對明顯沒有新穎性的,就不必申請專利。

1.2創造性

專利法所說的創造性是指:

專利申請同申請提交日前的現有技術相比,該發明具有突出的實質性特點和顯著的進步。該實用新型有實質性特點和進步。所謂「實質性特點」是指與現有技術相比,有本質上的差異,有質的飛躍和突破,而且申請的這種技術上的變化和突破,對本領域的普通技術人員來說並非是顯而易見的。所謂「同現有技術相比有進步」是指該發明或實用新型比現有技術有技術優點或有明顯的技術優點。

1.3實用性

專利法所說的實用性是指:

申請專利的發明創造,能夠在工農業及其他行業的生產中批量製造或能夠在產業上或生活中應用,並能產生積極的效果。
專利法規定:授予專利權的夕卜觀設計應當同申請日以前在國內外出版物上公開發表過或者國內公開使用過的外觀設計不相同並且不相近似。
「不相同」是授予專利權的夕卜觀設計應當具備新穎性。它既不能同現有的同類產品的外觀設計雷同,更不能是對它們的仿製、抄襲。
「不相近似」是授予專利權的外觀設計應當具有獨創性。它既不能是對現有同類產品外觀設計的簡單模仿,也不能與它們只有本領域技術人員才能看得出的微小的差別,而應有公眾一眼就能看出的明顯的不同和變化里的「出版物」和「公開使用」同發明、實用新型中有同樣的含義。

3、如何利用專利保護自身創新成果?

1、專利開發研製階段:
在這個階段,專利保護分為兩個層面,一方面,避免產品已經被人申請過專利,減少重復勞動;另一方面,需要及時地將自己的創意或者設計進行專利申請保護。
因此,首先應該廣泛地進行產品、創意設計檢索,進行相關資料查詢,一方面,看看是否出現了同類產品或者設計創意,另一方面,也可以開拓思路,實現創意啟發功能。如果有類似創意,無法避免時候,不妨與專利權人或者發明人取得聯系,實現成果分享和相互開發。因為很多專利產品處於試驗階段,其量產化往往需要合適的條件,相互合作開發,是專利產品走向市場化的重要一步。當然,過程中,即使是企業或者個人,都不應忘記訂立相應的合同,約定權利和義務。而對於核心技術,需要採用必要的保密措施,避免信息泄露。在這個階段,需要注意保護自身的秘密,除了及時申請專利實現保護之外,在研發過程中,還需要從以下方面進行保密約定:
(1)企業內部成立保密領導機構,制定健全的保密規章制度。很多企業沒有響應的保密機制,對於一些核心機密或者產品創意,缺乏相關保護意識,一旦泄露,得不償失。
(2)企業與員工簽訂勞動合同時,應同時簽訂保密協議、競業禁止協議,明確保密的范圍、手段及違約責任,以防止因人員流動而造成泄密,致使企業遭受重大損失。特別是在引入人才或者人才離職層面,需要約定相關條款,避免使用對方知識產權受到影響,也避免自身企業信息泄露造成損失。
2、專利申請階段:
在採用專利申請進行保護時候,需要根據自身產品情況,採用合適的委託方式,並與委託機構簽訂必要的保密協議,保護資料的秘密性。在這方面,找一個信任的保密性強的委託機構十分必要。因為專利技術的私密性,除了避免自身公司人員造成秘密泄露之外,也有必要考慮資料外泄。盡管很多代理公司都能以身作則,但代理公司人員的不穩定性,業務的分段性,也有造成資料泄密的風險。當然,也有些企業認為資料不宜公開,採用一些關鍵點不公開的方式進行自我保護,這也是專利申請的大忌,因為如果相關技術不能進行公開,是無法獲得保護的。因此,需要在兩者之間取得平衡。
此外,需要明確職務發明與非職務發明的界定;特別是,在合作開發、委託開發時,雙方應事先約定專利申請權及專利權的歸屬。在個人利用公司資源完成的專利情況下,專利權屬於公司,也就是職務發明。當然,個人業余所做的與工作職責不相關的專利,另當別論。此外,即使是職務發明,相關實質創造性貢獻的人,也具有署名的權利,特別是,需要考慮發明人的創造性勞動,給予相應的鼓勵或者獎勵。這些都是在專利申請階段,需要考慮的問題。
另外,由於專利申請具有地域性保護作用。因此,在專利保護的過程中,需要根據實際情況選擇保護范圍,凡是在國內使用、生產、銷售的,則可以旨在國內申請保護;而一旦跨越國際,則需要通過PCT或者其他途徑進行相應國家保護,這一點與商標的地域性保護有相似之處。
3、專利應用階段:
在專利獲得授權後,專利產品獲得從申請日開始的保護效應。對於授權後的專利,根據需要予以取捨,特別是,需要注意維護好專利權效力。對於重要專利,需要及時予以繳納年費,並及時關注其他無效或者類似專利的情形,必要時可以無效他人類似專利以樹立自己專利的權威性,並在他人無效自身專利時,採用強有力的措施針對。
對於專利產品予以生產或者委託加工時,需要簽訂合法有效、權利義務關系明確的合同。避免專利核心技術泄露,並針對後續衍生出的專利技術成果,採用必要的合同約定,同時及時申請保護,避免供銷商或者生產商在專利上進行限制。
4、專利侵權救濟階段:
在專利侵權或者救濟過程中,主要考慮專利侵權行為。一旦出現類似專利產品銷售或者生產,則有必要採用合適的方式予以制止,其中,專利侵權行為必須有實際的侵害行為發生,同時需要採用合適的方式保留證據,作為未來談判或者訴訟的砝碼,而對於專利侵權行為的處理,一般有以下三種方式:
(1)雙方和解。
(2)向專利管理機關申請調查、處理。
(3)向人民法院起訴。在這個過程中,保護好證據十分重要。此外,一旦發現專利侵權產品在相關平台上銷售,可以通過向平台反饋,使其下架,獲得獨家宣傳相關,對於利用專利侵權獲利的侵權企業或者個人,根據實際情況可以採用多種方式予以處理。
隨著專利保護意識的增強,隨著國家對知識產權侵權保護的日益重視,相信會有越來越多專利侵權案件呈現在公眾面前,特別是新出台的專利侵權上訴案件直接劃歸到最高人民法院審查處理的國家層面政策,更是告訴企業和個人,不久的將來,知識產權保護愈來愈重要,一旦侵權也將付出沉重的代價。如果有相關創新產品或者設計,還請提前做好布局和保護。

4、在原有的基礎上有所創新需申請什麼專利?

您好您的說明適合申請實用新型專利。
發明專利,是指對產品、方法或回者其改進所提出的答新的技術方案。技術含量最高,付出的勞動成果也最多,涉及新產品及其製造方法和使用方法、新工藝配方均可以申請。
實用新型專利,是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案。只要有一些技術改進就可以申請,只有涉及產品的形狀、結構或兩者結合的改進才可以申請。
外觀設計專利,對產品的形狀、圖案或其結合以及色彩與形狀、圖案的結合所做出的富有美感並適於工業應用的新設計。

5、創新發明項包括什麼

創新發明包括的范圍:
根據《專利法》的規定,我國專利法保護的發明創造包括:發明,實用新型和外觀設計。

(1)發明:發明是指對產品、方法或其改進所提出的新的技術方案。我國專利法規定,可以取得專利權的發明有兩類,一灰是產品發明,一類是方法發明。

(2)實用新型:所謂實用新型是指對產品的形狀、構造或其組合提出的合於實用的新方案。實用新型專利只適用於產品,不適用於工藝方法。 例如:關於機床外型的新設計是產品形狀的設計;把舊式電話中分開的受話筒和送話筒合為一體,是對產品結構的新設計;把改革電話機外型和撥號鍵盤的設計結合起來,就是對電話機形狀和構造的結合作出的新設計。

(3)外觀設計:它是指對產品的外型、圖案、色彩或它們的結合作出的富有美感並適用於工業上應用的新設計。外觀設計必須附著在產品上,如果離開產品而單獨存在,就不成其為專利 法上的外觀設計;外觀設計只限於產品外觀的藝術設計,而不涉及產品的技術性能。

6、如何利用專利進行創新和對創新成果進行保護

技術創新和專利保護
我國即將加入WTO組織,但是我們的技術創新成果和知識產權保護意識還很淡薄。基於此,闡述了我國施行專利法的成績和不足。分析專利保護應貫穿於技術創新的全過程,指出只有不斷提高技術創新能力,加大專利保護,才能在激烈的市場競爭中立於不敗之地。

前 言

當今世界,各國綜合國力的競爭,其核心是知識創新、技術創新和高新技術產業化。而創新成果只有得到法律保護才能發揮它的競爭優勢,因此知識創新和技術創新競爭的熱點又集中到了知識產權的競爭。知識產權保護問題已成為國際技術合作、產品貿易和外交往來的前提和基礎。發達國家幾百年專利制度的歷史和我國實行專利制度十幾年的實踐證明,專利制度作為知識產權制度的重要組成部分,是維護市場經濟公平有序競爭,推動和保護技術創新的有力法律制度和有效機制。因而專利的擁有量也反映一個國家、一個企業的技術創新能力和對知識產權的保護水平。事實上,世界上一些經濟大國和科技大國,同時也是專利大國。如日本每年的發明專利申請達40多萬件,美國20多萬件,德國15萬余件。再如IBM公司、杜邦公司、日立公司、飛利浦公司等國際知名的大公司,目前擁有的專利有數萬件,每年的發明專利申請就有數千件,有的高達1萬多件。可見發達國家的企業是十分重視利用專利來保護他們的創新成果的。

1 我國施行〖專利法〗的現狀

我國自1984年頒布施行〖專利法〗,經過15a的努力,已形成一個比較完善的專利法律保護體系,專利申請與審批量大幅度增長,到1999年,年專利申請量已達13萬余件,我國在短短十幾年的時間內,在專利立法、審查、體系建設等方面,走完了發達國家幾十年乃至上百年所走過的道路,成績斐然,舉世矚目。但是,我們的專利保護水平與發達國家相比,差距還相當大。從專利申請量來看,據國家知識產權局統計,自1984年4月1日至1999年12月31日我國發明專利申請量國內為131564件,國外為143501件,國外申請量佔52%.據統計,19941998年我國受理的有關計算機、醫葯、生物、通訊和半導體等高技術領域的發明專利中,國外申請分別佔70%、60.5%、87.3%、92.4%和90%.另據統計,我國從1985年以來14a中,申請國外專利僅為2000項,而日立、索尼公司1a在國外就申請40005000件。這一組組數字表明我國專利保護的形勢不容樂觀。但是,這並不說明我國在高新技術領域創新沒有作為。近年來,我國每年取得的國家級重大科技成果達3萬余項,其中大部分可以申請專利,而事實上每年受理的具有較高技術水平的發明專利僅只1萬多項。而那些具備申請專利條件而沒有申請專利的較高水平的科技成果,卻以發表論文、學術交流、評獎等方式公開出去,而一旦公開就等於供別人無償使用。那麼,科技成果和技術創新的價值何在?形成這樣一種局面的原因只能說明我們的專利保護意識過於淡薄。這也是源於我國多年來在計劃經濟體制下形成的科技、經濟兩張皮的問題還沒有得到很好解決,科技創新成果遠離市場,承擔科研項目任務的主體部門在科研課題任務完成後,往往只注重申報成果、發表論文、評獎,而忽視申請專利保護。這種重申報成果輕申報專利的錯誤認識和做法應該迅速扭轉,要知道再高級的成果也無法與國際接軌,法律只保護專利,不保護成果。如果某個人或某個企業對無償獲得的科研創新成果,經過一番改進分類後,申請了專利,那麼我們成果的研製者就要再花錢買下該專利或買下該專利技術的實施許可,才能使用自己所研製的成果,否則就要處於侵犯專利權的被動地位。在當今全球市場競爭日趨激烈,發達國家正以其擁有的知識產權的技術優勢與我們爭奪高技術領域的市場及潛在市場的形勢下,這種使科研創新成果因未申請專利保護而流失的現象,絕對不能再繼續下去了。

2 專利保護貫穿於技術創新的全過程

2.1 用好專利文獻

世界知識產權組織的研究結果表明,全世界最新的發明創新信息,90%以上首先都是通過專利文獻反映出來的。在新技術、新產品研究開發工作中,應首先進行專利文獻檢索,目的就是防止侵犯他人專利權,對於已有專利在先的技術應當避開;根據檢索出的對比文獻,可以清楚地了解本領域技術發展現狀及最新發展趨勢,以便在高起點上確定研究課題和產品開發方向,防止低水平重復研究,造成科研資金和資源的浪費。實踐證明,在創新研究、開發的過程中,用好專利文獻,可節約40%的科研開發經費和60%的研究開發時間,這是一條捷徑。目前,國家知識產權局已建立起了收藏有世界各主要國家和國際組織的近4000萬份文獻的專利文獻館,這個巨大的信息資源寶庫,等待著我們的科研人員去挖掘、去利用。有條件的企事業單位,都應當根據自己所從事的技術領域或專業,建立起自己的專利文獻資料庫,跟蹤國內外技術發展的最新動態,使科研人員能夠隨時檢索到所需要的技術信息,搶占本領域技術創新的制高點。

2.2 申請專利,保護技術創新成果

搞技術創新,進行產品開發要投入資金、人力和設備,高技術開發更需要有高投入和承擔高風險。因此,只有申請專利保護,才能享有對自己的技術創新成果的獨占權,實現知識產權保護。當技術創新成果或新產品開發進行到形成可實施的技術方案時,就應及時申請專利,並取得專利證書,只有在這時,專利的主體才具有了市場競爭的主動權。如哈爾濱中葯二廠曾研製開發出一種好葯消咳喘,很暢銷,但由於沒有申請專利保護,在不到2a的時間內,全國就冒出20多家與該成果完全相同的產品,致使該廠曾經供不應求的消咳喘,大量積壓,銷售量、利潤大幅度下降。沉痛的教訓使該廠認識到了專利保護對一個產品、一個企業的重要性,後來該廠與省中醫研究院聯合開發了「雙黃連粉針劑」,並申請了專利,產品投放市場後,沒有一家仿冒,銷售量連年大幅度增長。由此可以看到,正是這種新產品取得知識產權以後,才能起到對市場的壟斷作用,不僅很快收回研製開發產品的全部投入,而且還獲得比投入大得多的豐厚回報,用以進行下一步的技術創新,促使技術創新活動形成良性循環。如果是獨創性較高的技術創新成果,除應申請基本專利外,還應對圍繞基本專利技術的相關技術申請一系列的相關專利,以形成專利網。如一項產品專利是基本的,那麼對該產品的加工工藝、製造該產品的新材料、生產該產品的專用設備等都應申請專利保護,形成專利保護網,這就是專利網戰略。

2.3 在引進專利技術的基礎上,開發出具有專利權的新技術、新產品

引進他人的專利技術使自己能夠在較短時間內掌握別人的先進技術,所花費用比起自己研製開發往往要少。需要特別指出的是,在引進他人專利技術之前,應當進行該技術的專利有效性檢索,查清這項專利技術是何時申請的,何時授權的,是何種專利,現在的法律狀態如何,如果是外國專利技術,還應查清它的第一申請國是哪個國家,有沒有在我國申請專利,是否是有效專利等,這對我們的企業是非常重要的。我國在引進英國皮爾金頓公司浮法玻璃生產線的過程中,對方提出轉讓費為2500萬英磅,相當於2.5億元人民幣,因為其含有137項專利技術。這么多的專利技術都是有效專利嗎?專利文獻檢索結果顯示,其中的51項專利已經失效,我方以此為據,迫使英方把轉讓費由原來的2500萬英磅降為52.5萬英磅。由此可以看出專利的有效性檢索,對於我們引進國外先進技術,有效進行國際合作起著舉足輕重的作用。在對引進技術進行消化吸收的基礎上,結合我國國情對其進行改進、創新,並對改進的技術申請專利,取得專利權,從而對技術的轉讓方構成制約,使他不能無償使用我更新改進後的技術,日本是世界上引進國外先進技術來發展本國經濟最成功的國家。據統計,從19501976年,日本集中引進了外國先進技術2800餘項,支付379億美元的引進費用,如果僅靠自己的力量研究開發這些新技術,大約需要2600億美元和更多的時間,日本正是依靠這些引進技術,通過自己的消化、吸收、改進和創新,縮短了與發達國家的差距,實現了經濟跨越式發展。這種成功的經驗很值得我們借鑒。

2.4 申請本國專利的同時申請外國專利

目前,信息技術迅猛發展,個人電腦加速普及,各種現代通訊手段及互聯網路在全球的發展,把世界各國各地區越來越緊密地聯系在一起,世界經濟正在朝著全球科技經濟一體化、貿易自由化的進程加速前進,特別是我國即將加入WTO組織,隨著關稅壁壘的逐步取消,國內國際市場融為一體,無內貿外貿之分,我國的企業和科研單位不管其主觀願望如何,都要面對全球性的競爭。而且誰也不能放棄國際市場,尤其是從事高技術創新開發的企業和科研單位,花費巨額投資,承擔高風險,開發出的高技術創新成果只有佔領國際大市場,才能收到比投入高數倍乃至數十倍的高附加值的回報,因而在自己的技術創新成果申請中國專利保護的同時,還應在該技術或產品的預出口國家或其他有市場前景的國家申請專利保護。因為專利文獻是世界范圍內公開的,而專利保護是有地域性的,申請哪個國家的專利就受哪個國家〖專利法〗的保護,未在那個國家申請專利保護,人家就可以無償使用,所以申請國外專利對於取得國際市場競爭的主動權是非常重要的。

2.5 切實執行〖專利法〗規定的對職務發明創造的發明人「一獎兩酬」制

〖專利法〗規定,職務發明授予專利權後,專利權的所有單位或者持有單位對發明人或者設計人給予一次性獎勵,專利項目實施後,根據其推廣應用的范圍和取得的經濟效益,按一定比例提取酬金支付給發明人或設計人。「一獎兩酬」制,把給發明人或者設計人的獎勵和報酬的重點放在了從項目實施後取得的經濟效益中提取,酬金與效益掛鉤,公平合理,創造的效益越大,獲得的報酬越多。上海石油化工研究院按照〖專利法〗及其實施細則的規定,制定了詳細的獎勵辦法,極大地調動了全院科技人員技術創新的積極性,該院某課題組從專利許可費中一次提取報酬70萬元,其中主要發明人獲得酬金10多萬元,其技術骨幹取得報酬4萬5萬元。由此我們也看到了「一獎兩酬」制的切實兌現,充分體現了創新技術的價值,既可激勵科技人員以更高的熱情去創新去開發技術含量更高、市場前景更好的新技術的積極性以及對其取得專利的技術創新成果實現產業化的積極性,又使我國的國有企業和科研單位的職務發明專利的申請量大幅度提高,也防止了國有無形資產以各種方式或渠道流失。

2.6 依法保護知識產權

專利制度從法律上確定了獲得專利的技術創新成果是商品是財產的地位,其權利人依法享有知識產權,同有形財產一樣。專利權人的無形財產權不容侵犯,〖專利法〗第六十條規定,對未經專利權人許可,實施其專利的侵權行為,專利權人或者利害關系人可以請求專利管理機關進行處理,也可以直接向人民法院起訴。這里規定了出現侵權糾紛的處理途徑有兩個,一個是行政處理,法律賦予了專利管理機關處理侵權糾紛的行政職能,這種行政處理程序簡單,靈活,結案快,費用低,特別適合中國國情;再一個途徑就是司法保護,直接向人民法院起訴。專利保護給予專利權人在一段時間內的獨占權,當這個權利受到侵犯時,專利權人或利害關系人就可以依法維護自己的專利權不受侵犯。應當注意,侵犯專利權的訴訟時效為2a,自專利權人或利害關系人得知或者應當得知侵權行為之日起計算,如果超過了時效,專利權人就會喪失勝訴權。

3 結束語

總之,作為市場經濟主體的企業和科研單位,只有不斷提高自己的技術創新能力和專利保護水平,才能在激烈的國內、國際市場競爭中,求得自主生存、自主發展,成為競爭中的強者。

7、身邊專利產品有哪些,創新在什麼地方

我國《專利法》第二條第三款對實用新型的定義是:「實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的

適於實用的新的技術方案。」同發明一樣,實用新型保護的也是一個技術方案。但實用新型專利保護的范圍較窄,它只保護有一定形狀或結構的新產品,不保護方法以及沒有固定形狀的物質。實用新型的技術方案更注重實用性,其技術水平較發明而言,要低一些,多數國家實用新型專利保護的都是比較簡單的、改進性的技術發明,可以稱為「小發明」。
實用新型是指對產品的形狀、構造或者其結合所提出的適於實用的新的技術方案,授予實用新型專利不需經過實質審查,手續比較簡便,費用較低,因此,關於日用品、機械、電器等方面的有形產品的小發明,比較適用於申請實用新型專利。

8、2020年中國在歐專利申請創新高,你知道有哪些專利嗎?

關於這個問題我可以簡單粗暴的回答各位,目前已知的專利有:阿里巴巴有限公司,中興通訊有限公司,小米有限公司,比亞迪有限公司,海爾有限公司。根據最新了解到的消息,在歐洲正式申請專利的中國企業數量目前依然正在刷新新紀錄,這個發展可以對中國或全世界來說但是一個可怕性的存在,事實也證明了中國現在在全球都有擴大張擴的准備,根據歐洲專利局的最新數據顯示,2016年的時候中國公司就已經申請了7,150項專利,同比其他國家增長24.8%點位左右。 

一、申請專利並非容易之事

很多細心的小夥伴可能已經發現,在專利申請量上,我們中國排名是在前十的國家裡,因為現在的中國在增長上非常的快速,不管是在科技研發上,還是國際合作上,西方對中國的評價都是非常不錯的,根據歐洲專利局最新發布的數據顯示,華為有限公司目前共已經申請了2390項專利,在世界專利申請榜中排名世界第二,也是一個僅次於飛利浦的公司了,飛利浦目前已經申請2568項專利。

二、中國迅速攀升 

事實上,申請專利並非易事,不是說你研發一個新的東西就可以去申請的,從設計到研發本身就是一個無盡的過程,盡管成功申請到專利的過程中不需要滿足很多條件,但是依然存在很多的審查標准,雖然各國在專利法的審核不相同,但是在大至上的審核標准都是一致的。

三、實用性

在我們中國,根據最新的專利法,授予專利權的條件必須滿足以下條件,發明跟實用新型應當具有新穎性,創造性跟實用性,近年來中國公司專利申請的數量在不斷增加,也就是反映了中國現在在向歐洲擴展的趨勢,更可以反映出中國正在轉變為知識創新型國家。 

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